часть административного. Мы будем понимать
под словом «государственное право» – «консти-
туционное право», и оно будет служить главным
предметом наших занятий…» [14, с. 44].
Конечно, данная позиция Ф.Ф. Кокошкина во
многом является верной, но тождественно по-
нимать под термином «государственное право»
как «конституционное право» представляется
не совсем удачным выводом. Ретроспективно
дискуссия по затрагиваемой терминологии «го-
сударственное или конституционное право» воз-
никла еще в начале ХХ века. Затем она получила
свое продолжение в период с 1956 по 1974 годы.
В последнее время данная проблема была отра-
жена в работах С.А. Авакьяна, А.С. Автономова,
М.В. Баглая, А.А. Белкина, В.Е. Чиркина и дру-
гих известных государствоведов. Этот момент, по
существу, и предопределяет актуальность нашего
исследования в данном вопросе.
Сохраняя преемственность добавим, что в
ряду существующих приоритетов и ценностей
доминирующее место отводится праву как ре-
гулятору социальных отношений. Его форму,
содержание и сущность составляют: общее бла-
го, основанное на идее права, справедливости,
равенстве, свободе, а также власти права, циви-
лизованном управлении, обязанности, ответс-
твенности. Данные и другие свойства права в со-
вокупности характерны и для конституционного
права, составляя его содержание и сущность. Об
этом весьма удачно при характеристике консти-
туционного права заметил французский консти-
туционалист Марсель Прело [15].
Как видим, диалектика конституционного пра-
ва, его эволюция, безусловно, сопровождалась (и
сопровождается) конституционным процессом,
становлением и развитием конституционализма.
Однако надо не забывать, что исторически кон-
ституционному праву предшествовала отрасль
государственного права, которая не всегда и не
во всем содержании воплощала гуманистические
идеалы. При этом уточним, что государствен-
ное право по своей сущности всегда было и, как
правило, остается (за редким исключением – на-
пример, Германия) не совместимым с конститу-
ционным процессом и развивающимся консти-
туционализмом [16].
В этой связи оно, будучи государственным, на
прошедших этапах своего существования, как
правило, всегда воплощало в себе администра-
тивно-юридическую сущность, было выгодным
для недемократических форм правления. Об
этом говорят примеры тоталитарных режимов,
фашистских диктатур, административно-команд-
ных систем. Вместе с тем заметим, что в недрах
государственного права постепенно зарождались
отдельные компоненты конституционного права,
которые получали в процессе нормативно-право-
вой прогрессии свое дальнейшее развитие, при-
знание и утверждение публичной властью. Такое
состояние реальности послужило основанием к
постепенному переходу от отрасли государствен-
ного права к отрасли конституционного прав.
Суждение, видимо, будет приемлемым, если
допустить, что отрасль «государственное пра-
во» действует там, где существуют тоталитарные
режимы власти. В этой связи возникает также
вопрос и о конституционном праве. Типичным
примером является ситуация, когда государство
находится в состоянии переходного периода, что
требует концентрации и централизации власти и
управления с тем, чтобы преодолеть кризис, на-
ладить экономику и социальную сферу. Через пе-
реходные периоды прошли многие государства,
и Казахстан в этом отношении не является ис-
ключением. Безусловно, состояние переходного
периода находит свое отражение в содержании и
сущности действующего права, т. е. оно вопло-
щает в себе многие черты этого периода и явля-
ется как бы переходным правом. Разумеется, не
будет какого-либо прегрешения в том, что веду-
щая правовая отрасль Республики Казахстан на
начальном этапе своего развития была во многом
государственным правом, хотя оно и называлось
конституционным правом.
Переходное состояние современного общества,
а вместе с ним государства и права, как отмечают
М.Н. Марченко, Е.Н. Мощелков и другие авторы,
имеет, по меньшей мере, четыре характерных
особенности. Во-первых, переходные процес-
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
1
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
сы имеют не локальный, а глобальный харак-
тер. Во-вторых, для перехода на новую ступень
эволюции недостаточно лишь политических и
социально-экономических изменений; необхо-
димо учитывать «новую модель взаимодействия
человека и природы», принимать во внимание»
не только социальные, но и ноосферные изме-
рения». В-третьих, в настоящее время нужны
«нравственные универсальные императивы»,
способные облегчить существование человека в
эпоху болезненной ломки ценностей, ориенти-
ров, мироощущений. В-четвертых, в переходный
период неизмеримо возрастают возможности
«активного вмешательства человека в ход преоб-
разовательных процессов» [17, с. 190–191].
В этом же контексте коснемся особенностей
конституционного законодательства. В переход-
ный период конституционное законодательство
включает совокупность конституционных ак-
тов в формах Конституции, конституционных и
обыкновенных законов, а также указов Главы го-
сударства. Раскрывая содержание конституцион-
ного законодательства переходного периода, как
отмечают многие авторы, его особенность состо-
ит в том, что оно было инициировано «сверху»,
со стороны правящих кругов, а не «снизу», т. е. со
стороны широких слоев населения. А.Ю. Мель-
виль по этому поводу пишет, что самое «важное
и принципиальное заключается в том, что в этих
случаях понуждение сверху наступает лишь в ка-
честве первичного катализатора глубинных про-
цессов, впоследствии развивающихся в самой
толще общества. Затем функции самой власти в
основном сводятся к обеспечению институцио-
нальной поддержки (курсив – А.Ч.) этих процес-
сов в соответствии с общепринятыми демократи-
ческими процедурами» [18, с. 66].
Представляется, что такая оценка касается
всех государств постсоветского периода, вклю-
чая и Казахстан. С учетом этого отметим, что в
Республике Казахстан переходный период начал-
ся в конце 1991 г., закономерный процесс кото-
рого шел по возрастающей прогрессии. Затем он
стал постепенно ослабевать, а в последние годы
о нем стали меньше говорить, или, иными слова-
ми, люди стали как бы его забывать. Продвиже-
ние Казахстана по пути прогресса подтверждает
вывод о том, что наступила другая эпоха, новый
период, именуемый демократизацией, в услови-
ях которого требуется разумное сочетание цент-
рализации и децентрализации власти и управле-
ния.
Думается, что переходный период [как целое]
имеет свое возникновение (начало), наивысшую
точку развития и естественный закономерный
спад. В свое время Аристотель заметил, что в
поступательном развитии «целое» (to pan) и
«все» (ta panta) определяются через число три:
начало, середина и конец, которые и составляют
число целого [19, с. 265]. Пользуясь этим срав-
нением, логично заключить, что и переходный
период имеет свои – начало, середину и конец.
Об изменениях на современном этапе в обществе
и государстве, особенно в части децентрализа-
ции власти и управления, отметил Президент в
своем Послании народу Казахстана в феврале
2005 года. Безусловно, вместе с этим процессом
демократизации будет наполняться новым сущ-
ностным содержанием и конституционное право.
Таким образом, не только конституционное пра-
во, но и национальное право как целое, пережив
состояние переходного периода, вступают на
очередном витке своей эволюции в новый этап
поступательного развития – этап модернизации
институтов общества и государства, укрепления
конституционно-правового статуса человека и
гражданина.
Имея в виду объект и предмет исследования
конституционного права, представляется оправ-
данным сделать некоторые методологические
замечания, касающиеся того, что в данном про-
цессе будут возникать как общие вопросы, так и
вопросы частного (особенного) характера. Как
бы в целях упреждения разночтений по пред-
мету познания, сошлемся (для последующего
руководства) на обязательное условие, которое
воплощает в себе непреложный методологичес-
кий принцип. «Кто берется за частные вопросы
без предварительного решения общих, тот неми-
нуемо будет на каждом шагу бессознательно для
себя «натыкаться» на эти общие вопросы» [20, с.
368].
А натыкаться слепо на них в каждом частном
случае означает допускать неточности и ошиб-
ки в суждениях об объекте и предмете познания
правовых явлений, включая, конечно, и конс-
титуционное право. Как видим, обозначенный
вопрос темы нашего исследования (касательно
конституционного права) является общим. Кон-
ституционное право Республики Казахстан при
всех его национальных особенностях в этих от-
ношениях не является исключением. Это объ-
ясняется тем, что в Казахстане, поскольку он
ранее входил в состав царской России, а затем
был субъектом советской федерации (бывшего
СССР), действовал отрасль государственного
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
2
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
права, и лишь в 1990 г. было введено конститу-
ционное право.
В этом месте нельзя не обратить внимания на
монографию Н.Я. Куприца, приверженца го-
сударственного права, который основательно
провел исследование истории государственно-
правовой мысли дореволюционной России. В
монографии дан подробный анализ политико-
правовых взглядов ведущих представителей раз-
личных политических течений в России в ХIХ
в., рассмотрены основные тенденции развития
государственного права. Особо сделан акцент на
исследовании государственно-правовой литера-
туры 80–90 гг. ХIХ в. по вопросам юридического
и социологического позитивизма; проанализи-
рованы труды по государственному праву А.С.
Алексеева, М.М. Ковалевского, Ю.С. Гамбарова,
В.В. Ивановского, М.И. Свешникова и многих
других известных ученых-государствоведов цар-
ской России [21].
Учитывая достаточную разработанность от-
расли государственного права и его институтов
в зарубежных странах, все же думается, хотя бы
в постановочном аспекте, обратить внимание на
тенденции полного непринятия идей конститу-
ционализма (например, в странах Арабского Вос-
тока). В противовес этому направлению отметим
также успешный прогрессирующий переход к
отрасли конституционного права в государствах
постсоветского периода: Казахстан, Кыргызстан,
Беларусь, Украина, Россия.
В этой связи нельзя не сказать особо о мусуль-
манской государственно-правовой доктрине,
которая берет свое начало еще в ХI в. и прошла
длительный путь эволюции вплоть до ХХ века.
Одним из представителей доктрины об исламс-
ком праве является Аль-Кавакиби, который, опе-
режая свое время, в конце ХІХ – начале ХХ вв.
обосновал идею соответствия парламентаризма
и конституционализма мусульманскому вероуче-
нию. В частности, анализируя положения Кора-
на, который предписывал правителю прислу-
шиваться к мнению «консультативного совета»,
Аль-Кавакиби писал: «Мусульманство основано
на принципах демократического управления, т. е.
всенародности, и совещательной аристократии,
т.е. совета нотаблей» [22, с. 18].
В этом отношении показательной является фи-
лософская работа Б.С. Кабыкеновой. Как отмеча-
ет автор, мусульманское государственное право
исходило из того, что законодательная власть
принадлежала муджтахидам (наиболее автори-
тетным правоведам), которые самостоятельно
решали вопросы, обойденные в Коране и Сун-
не. Была разработана концепция «верховенства
шариата», перекликающаяся с современными
теориями «господства права» и «правового го-
сударства», в соответствии с которой глава госу-
дарства во всех своих действиях связан нормами
мусульманского права, сформулированными муд-
жтахидами. К примеру, термин «фикх» («ислам-
ский закон»), который первоначально, как пишет
Б.С. Кабыкенова, «использовался для обозначе-
ния мусульманско-правовой доктрины, стал при-
меняться и в отношении самого мусульманского
права в объективном смысле» [23, с. 202–203]. К
этому добавим типичные ситуации, касающиеся
практики рассмотрения судебных дел. По этому
вопросу М.Н. Марченко замечает, что мусуль-
манский судья, к примеру, осуществляя право-
судие, обращается непосредственно не к Корану,
который он не должен толковать, а к книгам, на-
писанным в разные годы авторитетными юриста-
ми, учеными-богословами и содержащими в себе
такое толкование.
Как видим, судебная практика, а также функ-
ционирование других институтов государствен-
ной власти подтверждают мысль о том, что в
странах Арабского Востока существует, вопреки
категоричному утверждению Л.Р. Сюкияйнена,
не только частное, но и, по нашему мнению, пуб-
личное право.
В данном смысле также отметим, что одним из
представителей государственно-правовой мыс-
ли Арабского Востока, развивающим эволюцию
фикха, следует назвать Абу Амина Биляль Фи-
липса. По мысли автора, необходимо подходить
к фикху как к теоретическому правосознанию.
В отличие от шариата, означающего «всю сово-
купность Исламских законов, ниспосланных От-
кровением Пророку Мухаммаду и записанных в
Коране, а также выводимых из Божественно ру-
ководимого жизненного пути Пророка, называе-
мого Сунной». В контексте практики «фикх оз-
начает науку выведения Исламских норм, Фатв,
из тех основ, которые находятся в главных источ-
никах Исламского права – Коране и Сунне. Поэ-
тому в наиболее широком смысле оно означает
всю совокупность Исламских норм, выведенных
подобным образом» [23, с. 21–23].
Реальность показала (и показывает), что идеи
Аль-Кавакиби и Абу Амина Биляль Филипса не
получили дальнейшего развития. Мусульманское
право, частью которого является государственное
право (не говоря сколько-нибудь о конституцион-
ном праве), по-прежнему находится под сильным
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
влиянием религии, составляет ее часть и потому
не продвинулось в своем развитии. Такое по-
ложение является одной из причин отставания
арабских государств в развитии институтов де-
мократии, приниженного состояния правового
положения человека.
С учетом анализа историко-правового матери-
ала, думается, что необходимо исходить из того,
что эволюция любого правового явления обычно
проходит свои этапы: зарождение (возникнове-
ние), становление, развитие. Данный принцип,
безусловно, распространяет свое действие как
на государственное право, так и на конститу-
ционное право. Причем, будучи подверженным
процессу эволюции, как и любая юридическая
отрасль, конституционное право не может воз-
никнуть сразу в полной его форме и содержании.
Будет точнее сказать, что в самом начале (в том
или ином обществе и государстве, включая и Ка-
захстан) постепенно зарождались его отдельные
компоненты, которые затем развивались, совер-
шенствовались (как бы вызревали) и обретали
признаки конституционно-правовых институтов.
По этой причине в них проявлялись отдельные
сущностные (устойчивые) черты, признаки,
свойства, принципы, закономерности, объектив-
но характеризующие онтологию конституци-
онного права. Именно по названным и другим
основаниям (в целом как предмет познания)
конституционное право только тогда может быть
с достоверностью понято, когда проблема его
эволюции рассматривается в историко-логичес-
ком, бинарно-правовом и других аспектах. Для
иллюстрации приведем пример, который вошел
в учебники по конституционному праву и приоб-
рел характер непреложного авторитета.
В порядке сравнения заметим, что в странах За-
падной Европы конституционное право возникло
в конце ХIХ века. По этому поводу А.Е. Козлов,
в частности, писал: «наука конституционного
(государственного) права в современном ее по-
нимании сложилась только в прошлом столетии.
Ее становление происходило параллельно с фор-
мированием системы правовых норм, регулиру-
ющих сферу отношений человека и государства и
организации государственной власти» [23, с. 22].
Поддерживая данную позицию, все же, види-
мо, следует сделать некоторые уточнения. Безу-
словно, речь идет о том, что явилось исходным
положением в процессе эволюции конституци-
онного права. Прежде всего, это взятые вместе
социальные отношения и нормы, позже – это
институты позитивного права, а также правовая
наука, которые возникли в том или ином обще-
стве и государстве. Во всех отношениях предре-
шающим фактором, несомненно, следует назвать
социальные отношения и нормы как объекты бу-
дущего познания с акцентом их превращения из
состояния «вещь в себе» в динамику «вещь для
нас».
Именно социальные отношения, будучи факти-
ческим правовым материалом, явились причиной
не только пассивного созерцания, наблюдения,
но и последующей борьбы, получившей осмыс-
ление в предмете познания философии, истории,
юриспруденции. Результатом такого осмысления
явились многочисленные трактаты, теории, до-
ктрины и т.д., что получило впоследствии адек-
ватное отражение, закрепление в нормативных
актах государства. Конечно, не всегда и не во
всех случаях закреплялись правовые идеи и бла-
га, которые бы отражали интересы человека.
На наш взгляд, такой подход позволяет онтоло-
гию, как процесс познания эволюции государс-
твенного и конституционного права, разделить
на два больших периода – догосударственный и
государственный. Причем, если государствен-
ный период возникновения и развития получил
свое предметное обоснование в политической и
правовой истории, то период догосударственного
зарождения эволюции правовых явлений может
вызвать серьезные возражения. Здесь, безуслов-
но, нужны весомые аргументы.
К числу непреложных аргументов следует
отнести объективно сложившиеся социальные
отношения, которые зарождались в недрах дого-
сударственного общества; составляли обычный
социопорядок, который обеспечивался системой
социальных правил и норм. Напомним справед-
ливое замечание Ф. Энгельса о том, что обычаи
регулировали общественные отношения более
надежно и справедливо, чем закон. Данное по-
ложение Ф. Энгельса, как видим, показывает
реальную силу, непререкаемый авторитет и эф-
фективность обычаев в регулировании всего об-
щественного уклада жизни людей. Возникавшие
на этой основе органы публичной власти призна-
вали, использовали, санкционировали обычаи,
превращая их в юридические предписания. Ис-
тория правовой мысли (Томас Пейн, Георг Пухта,
Фридрих Савиньи и др.) доказывает, что право,
власть, конституционализм возникают в догосу-
дарственном обществе. С этой целью проведем
анализ и аргументацию такого подхода.
Весьма показательным аргументом в этом от-
ношении являются труды Томаса Пейна, отно-
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
сящиеся к концу ХVІІІ века. В частности, в из-
вестном памфлете «Права человека» (1791–1792
гг.) Т. Пейн писал о своем отношении к конститу-
ции и конституционализму. Его идеи сводились
к тому, что конституция – это не одно название,
а реальная вещь, она существует не только в во-
ображении, но и в действительности, и там, где
ее нельзя показать в видимой форме, там ее нет.
«Конституция есть вещь, предшествующая госу-
дарству, а государство – это всего лишь детище
Конституции» [24, с. 207]. Конституция какой-
либо страны есть акт не государственной власти,
а создающего ее народа [24, с. 188–191].
Конечно, нельзя сказать, что в этих суждениях
Т. Пейна нет места для дискуссии. Напротив, в
них просматриваются некоторые противоречия.
В частности, Т. Пейн, полемизируя с Эдмундом
Берком, ставит вопрос о том, может ли он пока-
зать английскую конституцию. И если не может
этого сделать, то «на поверку никакой конститу-
ции нет и не было и, следовательно, народу еще
предстоит ее выработать». Хотя сам Т. Пейн ут-
верждал, что «конституция есть вещь, предшест-
вующая государству». Из этого суждения видно,
что в любом обществе наличествует конститу-
ция. Англия, поскольку она охватывается поня-
тиями не только «общество», но и «государство»,
в этом случае не является исключением.
В этой связи сошлемся также на Фридриха
Савиньи как наиболее яркого представителя ис-
торической школы права, «короля германского
правоведения ХІХ века». Всякий раз, по его мне-
нию, когда возникает вопрос о праве, уже име-
ется готовое юридическое правило. Такое сужде-
ние дает основание считать, что право возникает
в среде социальных отношений, причем в любом
обществе. Согласно этой идее можно, по мысли
Ф. Савиньи, утверждать, что в развивающихся
общественных отношениях созревают нормы
конституционного права. Ф. Савиньи рассматри-
вал право как «живое соединение правовых инс-
титутов в их органической связи друг с другом».
Для определения сущности права он ввел внача-
ле понятие «убеждение народа», а затем – «на-
родный дух» [24, с. 284–285, 289].
Последовательным представителем идей исто-
рической школы права был Георг Пухта, который
весьма категорично утверждал, что право не мо-
жет быть выведено из разума; зародышем права
является свобода. В силу свободы человек – субъ-
ект права, все юридические отношения вытекают
из права. Г. Пухта по-своему обосновывал идею
видимых и невидимых источников права. К од-
ному из видимых источников он (так же как и Ф.
Савиньи) относил обычное право. Право, как ут-
верждал в конечном итоге Г. Пухта, есть продукт
исторического развития народа [24, с. 278–283].
Справедливую в критическом отношении оценку
взглядам представителей исторической школы
права дал известный юрист царской России Н.А.
Гродескул.
С учетом приведенных и иных аргументов,
видимо, можно утверждать, что в недрах перво-
бытно-общинного строя эволюционизировалось
не только право естественное, но и вместе с ним
появились зачатки институтов публичной власти.
Следовательно, возникшие институты права и
власти проявляли компоненты публичного пра-
ва, в котором доминирующее место оставалось
за развившимся впоследствии государственным
правом. Опять же надо видеть, что само государс-
твенное право не было свободным от присутствия
в нем отдельных элементов конституционализма,
которые, развившись под воздействием норма-
тивно-правовой прогрессии, привели к полно-
правному утверждению конституционного права
как социоюридического норматива.
В свою очередь государственный период раз-
вития включает этапы античной и феодальной
эпохи, нового и новейшего времени. Поскольку
в первых двух этапах формально отсутствовали
конституции (в смысле их современного понима-
ния), то с этим учетом о конституционном праве
можно говорить условно по основанию того, что
в то время проявлялись лишь отдельные социаль-
ные компоненты, в некоторых случаях правовые
институты (о выборах, гражданстве и др.).
Поэтому будет оправданным (на определенных
этапах эволюции) именовать и рассматривать
не конституционное, а государственное право в
его позитивном аспекте. В данной связи сдела-
ем оговорку относительно того, что состояние
конституционного права и его сущность могут
быть лучше осмыслены и поняты через катего-
рию «государственное право». В этом контексте
возникает ряд вопросов, касающихся признания
или, наоборот, непризнания приоритетов «госу-
дарственного права» либо «конституционного
права».
В качестве исходной посылки возьмем для ана-
лиза работу французского государствоведа Эс-
мена Адемара под названием «Основные начала
государственного права». В этой работе, в чем и
заключается парадокс, Э. Адемар еще в 1895 г.
системно изложил именно основы конституци-
онного, а не государственного права. Причем в
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
качестве исходного начала данной отрасли права
Э. Адемар взял гражданское равенство и личную
свободу. В этой связи он писал, что в новейших
конституциях личные права признаны были в
двоякой форме: то в форме деклараций о правах,
то в форме правовых гарантий. При этом Э. Аде-
мар пояснял, что правовые гарантии представля-
ют нечто совершенно отличное от деклараций.
Это, по его мысли, настоящие положительные
и обязательные законы; еще точнее – это статьи
конституции, обеспечивающие гражданам поль-
зование тем или иным личным правом. Цель этих
статей – придать гарантируемым таким образом
правам особую юридическую силу, какую имеют
у многих новейших народов учредительные за-
коны. Цель этих правовых гарантий, по мысли Э.
Адемара, защитить личные права от самого зако-
нодателя, запретить ему издание какого бы то ни
было закона, колеблющего или нарушающего их
[24, с. 500–504]. Этот момент наглядно показыва-
ет, что в конце ХIХ в. (в рамках существующего
государственного права) активно стал культиви-
роваться конституционный процесс, конституци-
онализм, становление и развитие самого консти-
туционного права в формах социоюридических
императивов.
Принимая в расчет поставленную цель, сде-
лаем необходимое уточнение в части того, что в
контексте нашего исследования основной зада-
чей является именно эволюционное состояние
конституционного права как ведущей правовой
отрасли в национальной системе права. Однако
такой подход не будет, на наш взгляд, препятс-
твием к решению сопутствующих проблем, ка-
сающихся как общих положений о праве, так и
частных вопросов, относящихся к конституцион-
но-правовым институтам или к науке конститу-
ционного права. Да и само определение (назва-
ние) проблемы непосредственно указывает на
то, что предметом осмысления и анализа взяты
государственное и конституционное право.
Известно, что в вузах нашей страны долгое
время культивировалась учебная дисциплина
под названием «Государственное право»; однако
с 90-х гг. был введен другой, более совершенный
и демократичный учебный курс – «Конституци-
онное право». В настоящее время в вузах, как
известно, преподается «Конституционное пра-
во Республики Казахстан» и «Конституционное
право зарубежных стран». Если поставить в этой
связи вопрос: что лучше – государственное или
конституционное право? Безусловно, по смыс-
лу, целям и задачам, объему, выражению сущ-
ности, учету духа времени, полноте отражения
идеи права, справедливости, равенства, общего
блага более приемлемым является термин «кон-
ституционное право». В этой связи появились
официальные и неофициальные оценки, крите-
рии, позиции относительно приемлемости затра-
гиваемой терминологии. Тех, кто занимают ту
или иную позицию, можно условно разделить и
включить в одну из трех групп.
В зависимости от существующих позиций пра-
воведов по традиции (что и следовало ожидать)
нашлись противники и защитники термина «кон-
ституционное право». Кроме них, выделились
также представители, которые приняли комп-
ромиссное решение под названием «конститу-
ционное (государственное) право». Не вдаваясь
подробно в существо спора, кратко остановимся
лишь на тех аргументах, которые расположены
на поверхности затрагиваемой проблемы.
Вначале, как нам думается, кратко изложим
позицию сторонников термина «конституцион-
ное право», среди которых находятся не только
ученые-правоведы, но даже и органы, входящие
в систему исполнительной власти. Безусловно,
принципиальной и последовательной является
в этом отношении позиция Министерства обра-
зования и науки РК, которое разрешило данный
вопрос в пользу термина «конституционное пра-
во», решительно отказавшись от термина «госу-
дарственное право».
В этом же контексте воспользуемся результата-
ми проведенного в своё время интервью профес-
сорско-преподавательского состава Академии
юриспруденции – ВШП «Әдiлет» (г. Алматы).
Перед интервьюируемыми был поставлен воп-
рос: какой [отраслевой] термин следует считать
более приемлемым – «государственное право»
или «конституционное право»? Из 10 интервью-
ируемых лиц 9 высказались за утверждение тер-
мина «конституционное право» и лишь один – за
то, чтобы термин соединял в себе два начала и
именовался не иначе как «конституционное (го-
сударственное) право». Аргументы интервьюи-
руемых (А.Т. Джусупов, В.А. Малиновский, К.Н.
Шакиров, М.В. Лукьяненко и др.) в основном
сводились к тому, что в современных условиях
демократии и свободы термин «государственное
право» нельзя считать приемлемым, т.к. в нем
всегда присутствует сущность административно-
го характера.
Конечно, нельзя сбрасывать со счета и ретрос-
пективный аспект проблемы. Еще в начале ХХ
в., когда Россия не имела конституции, видные
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
государствоведы того времени И.В. Гессен, М.М.
Ковалевский, Н.И. Лазаревский, Б.Э. Нольде
поднимали проблему конституционного права.
В частности, Н.И. Лазаревский даже разработал
и опубликовал в 1905 г. лекционный курс «Конс-
титуционное право» [25, с.313, 324-325]. Приме-
чательным следует также назвать факт, который
упоминает О.С. Иоффе о М.М. Ковалевском во
время чтения лекции студентам университета:
«Я пришел учить вас конституционному праву.
Но в России нет Конституции. Чему же я буду вас
учить?» [25, с. 10].
Уточняя данное положение, отметим, что в
странах Западной Европы, включая наиболее
развитые государства, в т.ч. Францию (которая
была примером в развитии демократии), культи-
вировалось государственное право и помыслов к
идеям конституционного права, по существу, не
проявлялось. Хотя во многих государствах в то
время были приняты и действовали конституции.
Однако официальная юридическая доктрина того
времени продолжала строиться не на конститу-
ционном праве, а традиционно покоилась на тео-
рии государственного права.
Такое положение, видимо, можно объяснить
научными изысканиями известного юриста Мо-
риса Ориу (представителя науки государствен-
ного и административного права во Франции),
который разработал новый способ познания
юридической действительности под названием
«институциональный метод» [25, с. 603–604].
Своим авторитетом (и как автор одного из ме-
тодов институционального анализа) М. Ориу
оказал сильное влияние на многих западных пра-
воведов, поэтому некоторые из них (Г. Еллинек,
Н.И. Лазаревский) не видели, и, по существу, не
проводили принципиального различия между го-
сударственным, административным и уголовным
правом.
Напротив, не иначе как правовым новаторс-
твом можно назвать тот факт, что передовые умы
царской России стали творчески осмысливать
сущность государственного права и при этом ус-
матривали в нем императивы административного
характера. По этой и другим причинам возникали
гуманистические правовые идеи, которые никак
не совмещались с сущностью государственного
права. По этой, видимо, причине М.М. Ковалев-
ский высказал перед студентами свою озабочен-
ность и приверженность к конституционному
праву.
Несколько позже ряд известных ученых совет-
ского периода – И.П. Трайнин, В.Ф. Коток, С.И.
Русинова, В.А. Рянжин и др. поставили вопрос о
переименовании отрасли государственного права
в конституционное право. В качестве аргумента
отмечалось, что исторически в России всегда
употреблялся термин «государственное право».
Однако, по мнению С.И. Русиновой и В.А. Рян-
жина, термин «государственное право» является
неприемлемым по наиболее существенным осно-
ваниям.
Во-первых, широкие круги населения не зна-
комы с проблемами деления права на отрасли и
отождествляют государственное право со всем
внутригосударственным правом, т.е. термин по-
нятен только специалистам.
Во-вторых, очень часто под государственным
правом понимают только правовую отрасль, ре-
гулирующую вопросы организации государства,
хотя в действительности это далеко не так. На-
пример, нормы данной отрасли наряду с вопро-
сами организации государства регламентируют
основы общества, положение в нем личности, а
также другие отношения [26, с. 4–6]. Без сом-
нения, на наш взгляд, было бы логично и убе-
дительно, если бы авторы подвели аргумент в
части того, что термин «государственное пра-
во» можно оставить и понимать его в значении
субъективного права государства.
С учётом этого логичным представляется
вопрос о соотношении означенной термино-
логии относительно того, что термин «конс-
титуционное право» намного шире, чем термин
«государственное право». Чтобы это доказать,
воспользуемся для сравнения некоторыми право-
выми категориями. Так, в отраслевом измерении
«государственное право» (в духе современности,
особенно идеи права), по существу, взаимоисклю-
чает логическую и правовую связь субъекта с его
субъективными правами и свободами. Например,
в п. 1 ст. 15 Конституции Республики Казахстан
1995 г. предусмотрена норма следующего содер-
жания: «каждый имеет право на жизнь». Если
провести предметную связь, то во всех отноше-
ниях правомерной будет формула «каждый имеет
конституционное право на жизнь». Но если дан-
ную формулу переложить в контекст государс-
твенного права, то получится, что «каждый име-
ет государственное право на жизнь». Здесь, как
видим, явно теряется правовой смысл.
В других случаях, когда речь идет о правах и
свободах человека: о свободе передвижения, о
личной свободе, о свободе труда, творческой де-
ятельности, – с данными понятиями термин «го-
сударственное право» просто не совместим. Тогда
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
как термин «конституционное право» предметно
(преемственно) отражает суть дела. Видимо, не
следует в современных условиях излишне дока-
зывать всю алогичность отраслевого термина
«государственное право». Можно привести мно-
го других подобных примеров, но, по нашему
мнению, уже этого сравнения достаточно, чтобы
показать относительную неприемлемость терми-
на «государственное право», особенно для усло-
вий Казахстана.
Больше того, принятая народом Конститу-
ция РК трудно согласуется с государственным
правом. Ведь Конституция – это высший закон.
Если принять сторону тех, кто отстаивает термин
«государственное право», то налицо будет прояв-
ляться ущербность субъектов в их правах и сво-
бодах. Даже в отношении такого круга субъектов
с их конституционно-правовым статусом, как
должностные лица и государственные служащие.
По этому и другим основаниям, как нам видится,
термин «конституционное право» является более
содержательным, гибким, удачным, корректным
и вместе с этим намного (в правовом смысле)
мощнее по сравнению с термином «государс-
твенное право». Но консервативная живучесть
термина «государственное право» продолжает
утверждать себя не в том качестве, в каком этого
требует современная эпоха конституционализ-
ма. Подтверждением отжившей традиции в этом
вопросе является позиция д.ю.н., профессора
А.С. Автономова [27].
Критически оценивания содержание термина
«государственное право», поставим вопрос: что
будет более весомым и авторитетным для субъ-
ектов, участвующих в конкретном правоотноше-
нии – субъективное конституционное или субъ-
ективное государственное право? Если выбрать
государственное право субъекта и поставить его
выше права конституционного, то тогда мы пере-
черкнем всю демократию, реформы и те достиже-
ния, которые определяют уровень и направление
прогресса, т. е. перейдем тем самым на админис-
тративно-командные методы управления.
Между тем данный термин (в усеченном вари-
анте) существует и даже находит своих сторонни-
ков. Наиболее последовательными из них являют-
ся Б.А. Страшун, И.В. Мухачев, В.Е. Чиркин и др.
[28, с. 3]. Конечно, нельзя сказать, что в их доводах
ничего нет убедительного, напротив, находятся
аргументы и логично оправдываются традицион-
ность и приемлемость термина «государственное
право». Более того, в их суждениях отмечается до-
статочная взвешенность и даже самокритичность.
Термин «государственное право» (Staatsrecht),
пишет профессор А.С. Автономов, весьма рас-
пространен в современной Германии, в которой
после Второй мировой войны существует демок-
ратический режим. В России наука государствен-
ного права складывалась на рубеже ХIХ и ХХ
веков. При этом многие русские юристы под-
черкивали значение государственного права как
отрасли для ограничения произвола каких бы то
ни было государственных органов. Допустим,
что данная формула критически воспринимает-
ся А.С. Автономовым, то вслед за ней должна
соответственно формироваться и его позиция
по вопросу признания конституционного пра-
ва. Однако, продолжает А.С. Автономов, на заре
становления науки конституционного права в
романоязычных странах ученые часто указывали
на то, что в центре внимания данной науки нахо-
дится государство.
Здесь весьма кстати была бы ссылка на Г. Елли-
нека, но А.С. Автономов не воспользовался ею.
Тогда сразу бы высветилась административная
сущность государственного права. Но, продол-
жая аргументацию, А.С. Автономов искусствен-
но подтягивает весьма объемный и фундамен-
тальный труд французского юриста Л. Дюги
(как сторонника идей солидаризма) – «Консти-
туционное право», в подзаголовке которого со-
держится уточнение названия – «Общая теория
государства». В демократической Швейцарии в
работах, выходящих на французском языке, ис-
пользуется термин «конституционное право». В
то же время в годы существования фашистских
режимов в Испании и Португалии использова-
лось словосочетание «конституционное право»
так же, как и после установления демократии
[29, с. 50–51, 53].
С таким суждением можно согласиться, но
лишь отчасти, поскольку Германия ревностно
старается придерживаться своих традиций. Хотя,
надо сказать, в Конституции современной Гер-
мании также закреплены согласно конституци-
онно-правовому статусу человека и гражданина
их права и свободы, которые следует называть не
государственными, а конституционными права-
ми и свободами. Например, в п. 2 ст. 2 Основного
закона Германии записано: «Каждый имеет право
на жизнь… Свобода личности ненарушима» [30,
с. 5]; в п. 1 ст. 8: «Все немцы имеют право соби-
раться мирно и без оружия, без предварительного
извещения или разрешения» [31, с. 7].
В то же время, к примеру, если данную фор-
мулу переложить в контекст субъективного го-
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
сударственного права, то получится, что «каж-
дый имеет государственное право на жизнь».
Наверное, не будет особой предвзятости, если
сказать, что в Германии правоведы тоже могут
ошибаться. Ссылки А.С. Автономова на труды
В.М. Гессена и Л. Дюги тоже являются не совсем
убедительными. Резюмируя, А.С. Автономов пи-
шет: «я придерживаюсь продолжения традиции
применения термина «государственное право».
Однако если термин «конституционное право»
окончательно вытеснит из употребления в Рос-
сии термин «государственное право» (а тенден-
ция в этом направлении в настоящее время явно
просматривается), то я, естественно, перейду на
использование термина «конституционное пра-
во» в значении абсолютно тождественном (как
это пока, по крайней мере, принято в отечествен-
ной науке и практике) значению термина «госу-
дарственное право», поскольку, – делает акцент
автор, – считаю весьма важным сохранение тер-
минологического единства в любой сфере чело-
веческого знания, а в юриспруденции особенно»
[29, с. 153].
Если принять сторону А.С. Автономова и его
самокритическую оценку, то тогда «государс-
твенное право» во многом наполнится админист-
ративным содержанием. Здесь, видимо, уместной
будет позиция Г. Еллинека и ряда других авторов,
касающаяся государственного права как систем-
ного понятия. В частности, Г. Еллинек считал,
что административное право является состав-
ной частью государственного права [32, с. 82],
и в этом, безусловно, содержался определенный
смысл. Наверное, по этой причине некоторые
ученые начала ХХ в. обосновывали тезис о при-
емлемости термина «конституционное право» и
полного отказа от администрированного термина
«государственное право», поскольку в то время
во многих европейских странах существовали
конституции.
Наконец, следует обратить внимание и на тре-
тью группу сторонников данной проблемы, кото-
рые «творчески» соединили оба термина в один и
наименовали его не иначе как «конституционное
(государственное) право». Причем такой подход
нашел достаточное обоснование со стороны из-
вестных (в основном российских) правоведов:
И.А. Алебастровой, М.В. Баглай, В.В. Лазарева,
В.В. Маклакова, А.А. Мишина, Б.А. Страшу-
на, В.В. Тоболина, М.Ф. Чудакова (Республика
Беларусь) и др. авторов [33]. Не вдаваясь в под-
робности вопроса, с первого взгляда явно про-
сматривается полная тождественность терминов
«конституционное» и «государственное» право.
Тогда как на самом деле такой тождественнос-
ти не должно быть.
Однако надо признать, что В.В. Лазарев и В.В.
Тоболин данный термин, хотя и принимают, но
делают это осторожно, лишь с оговоркой, не до-
пуская его использования в современном консти-
туционном праве России [34, с. 45–50]. Примерно
такую же, но несколько противоречивую позицию
занимает М.В. Баглай [35, с. 19], который одно-
значно ставит вопрос: «Конституционное право
или государственное право?». Отвечая на данный
вопрос, М.В. Баглай допускает, что «между ними
нет принципиальной разницы, и дело чаще всего
в традиции». Между тем тут же, резюмируя свой
анализ по данному вопросу, он делает акцент, что
в «современных условиях большинство российс-
ких исследователей склоняются к замене тради-
ционного названия на «конституционное право».
В этом видят своеобразный знак отказа от тота-
литарной государственности в пользу конститу-
ционализма и демократии» [35, с. 18].
Использование в науке этих терминов может
вызвать путаницу и разнобой в трактовке юри-
дических понятий. Хотя, на наш взгляд, можно
допустить, что такой подход лишь отчасти имеет
свою логичность. Во-первых, в цивилизованных
развитых странах, где приняты и действуют де-
мократические конституции, в основном исполь-
зуется термин «конституционное право». И только
как исключение, в отдельных странах, к примеру,
в Германии, при наличии демократической Конс-
титуции по традиции принято «государственное
право». Во-вторых, в странах, где не было конс-
титуций либо существуют недемократические
конституции (Северная Корея, Куба, Боливия, Аф-
ганистан, страны Арабского Востока), соответс-
твенно не может быть и конституционного права.
В таких государствах устанавливается госу-
дарственное право, которое по сущности харак-
теризуется административно-юридическим (но
не правовым) характером; т. е. аналогично или
равно тому, как многие правоведы проводят раз-
личие в понятиях «право» и «закон». Хотя впол-
не допустимо и может иметь место в названных
странах «конституционное право», но оно будет
искусственным и содержать в себе сущность го-
сударственно-административного права. Тезис
об отличии государственного права от конститу-
ционного права объективно может быть доказан
эмпирическим путем через институты норм пра-
ва и правовых отношений, выражающих собой
социоюридические нормативы.
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
Для сравнительного анализа возьмем несколь-
ко примеров, иллюстрирующих правоотношения,
основанных на нормах государственного права и
нормах конституционного права. В частности,
отношения гражданства, отношения собствен-
ности, отношения чести и достоинства человека
и др. Наиболее ярким из них является институт
гражданства. Так, в СССР действовал Закон от 19
августа 1938 г., которым устанавливался инсти-
тут лишения гражданства. Пунктом б) ст. 7 этого
Закона, к примеру, предусматривалось: «лише-
ние гражданства СССР может иметь место в силу
особого в каждом случае указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР» [36]. Юридические (но
не правовые) идеи этого Закона получили свою
преемственность и в другом Законе о гражданс-
тве СССР от 1 декабря 1978 г., в котором также
был сохранен институт лишения гражданства
[36]. Более того, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 июня 1979 г. «О порядке
введения в действие Закона СССР «О гражданс-
тве СССР» предусматривался институт выдво-
рения лиц за пределы СССР [36]. Анализ этих
государственно-юридических норм показывает
всю их недемократичность, неравенство, адми-
нистративный произвол, что, собственно, прямо
указывает на административную сущность госу-
дарственного права.
В этом отношении непонятны с гуманитарной
точки зрения и духа современности в условиях
правовой цивилизованности факты того, что в
той же Германии, а также в ряде других циви-
лизованных государств – Австрии, Испании,
Великобритании, Польше, США – действует ин-
ститут лишения гражданства. Причем в качестве
основания лишения гражданства могут быть не
только совершенные преступления, достаточно
обычных противоправных поступков. Поэтому
лишение гражданства в перечисленных государс-
твах рассматривается как мера воздействия или
наказания в форме применения санкции юри-
дической нормы. Г.П. Лупарев по этому поводу
пишет, что в ряде стран «такую меру считают
негуманной и конституционно запрещают, или
в качестве исключения допускают только в от-
ношении натурализованных граждан и в течение
определенного срока после натурализации» [37,
с. 61].
Для сравнения приведем положения п. 2 ст.
10 Конституции Республики Казахстан 1995г.:
«Гражданин Республики ни при каких условиях
не может быть лишен гражданства, права изме-
нить свое гражданство, а также не может быть из-
гнан за пределы Казахстана». Б.А. Кистяковский,
выделяя основные свойства правового государс-
тва, отмечал, что осуществление неотъемлемых
прав человека и гражданина есть непременное
условие всякого политического, правового и со-
циального прогресса. Поэтому оно должно быть
основополагающим в любой теории, которая
стремится выработать взаимоотношения личнос-
ти и власти [38, с. 490].
Приведенных сравнений, видимо, будет до-
статочно, чтобы убедиться в административной
сущности государственного права и его непри-
емлемости в условиях правового государства. С
учетом этого, как нам думается, логичнее было
бы именовать учебники (авторы И.А. Алебаст-
рова, А.А. Мишин, М.Ф. Чудаков; под редакцией
В.И. Лифитского, Б.А. Страшуна) не «Конститу-
ционное (государственное) право» [11;33;39; 40,
с.343], а «Конституционное и государственное
право зарубежных стран». Тогда все стало бы на
свои места, и не было бы разнобоя в трактовках
юридических понятий. Еще раз сделаем акцент в
той части, что термин «государственное право»
следует вынужденно сохранить, поскольку еще в
мире существуют государства с недемократичес-
кими формами правления.
Поэтому, как нам думается, необходимо так-
же уточнить, чтобы и в учебных планах юриди-
ческих вузов данная академическая дисциплина
именовалась не «Конституционное (государс-
твенное) право зарубежных стран», а «Консти-
туционное и государственное право зарубежных
стран». Конечно, не правы и те авторы, которые
принимают другую крайность. Например, они
именуют учебный курс – «Конституционное
право зарубежных стран», тем самым охваты-
вают им и тоталитарные режимы правления,
в которых, хотя и имеются конституции, но нет
подлинного конституционного права; в лучшем
случае есть лишь его зачатки; поэтому нужен,
на наш взгляд, времен`ой период перехода
политической системы в новое качественное
состояние. Подобный переход возможен лишь
в государствах, где приняты демократические
конституции и действуют либерально-демок-
ратические режимы власти. Собственно, в этом
проявляется одна из закономерностей эволюции
конституционного права. Напротив, где создава-
лись тоталитарные режимы, там соответственно
устанавливалось и государственное право.
В будущем логичнее издавать учебную лите-
ратуру под названием «Конституционное и го-
сударственное право зарубежных стран». В этой
«Ә
д
іл
ет
т
ің
»
ғы
л
ы
м
и
ең
б
ек
т
ер
і №
1
(
39
)
20
12
0
Достарыңызбен бөлісу: |