442 «Молодой учёный»
. № 17 (464)
. Апрель 2023 г.
Юриспруденция полнению судебного решения налицо. При этом следует
иметь ввиду что при расчете процентов следует исходить
из того, что обязательство окончательным образом сфор-
мировалось, лишь будучи подтвержденным судебным ре-
шением или признанием должником размера неустойки,
о чем было указано выше. Поэтому проценты следует
начислять с момента вступления в силу решения суда
или согласования размера санкции.
Таким образом, мысль о возможности применения
гражданско-правовой ответственности за неисполнение
обязательства по уплате неустойки полагаем, что можно
рассматривать как прогрессивную. Тем более действу-
ющее законодательство не содержит ограничений на этот
счет.
Неразрывно с правовой природой понятия неустойки
связан ее предмет. Законодатель однозначно определяет
неустойку как денежную сумму. Руководствуясь частью
статьи 6 Гражданского кодекса РК, нормы гражданского
законодательства должны толковаться в соответствии
с буквальным значением их словесного выражения [1],
не допускает иного понимания слов «денежная сумма»
кроме как собственно денег. Между тем, если вернуться
в историю, то ранее, например, в Гражданском кодексе
СССР 1922 года под неустойкой понималось не только
денежная сумма, но и иная имущественная ценность.
При этом не раскрывалось, что подразумевается под иной
имущественной ценностью.
В. И. Граве на это счет отмечал, что ни в судебной,
ни в арбитражной практике не удалось обнаружить ни од-
ного случая, когда неустойка была бы установлена не в ка-
честве денежной суммы, а в качестве иной имущественной
ценности, которую один контрагент обязан был бы доста-
вить другому в случае нарушения первым своих обязан-
ностей [10].
При этом под иной имущественной ценностью он по-
нимал право требования.
Д. И. Мейер считал, что предметом неустойки иногда
бывают вещи и работы.
Возникает вопрос о целесообразности применения
ограничительного подхода к предмету неустойки в совре-
менном законодательстве.
Как уже говорилось, нынешний Гражданский кодекс
четко предусматривает, что под неустойкой понимается
определенная законом или договором денежная сумма.
Ставить под сомнение вполне очевидный подход законо-
дателя нет никаких оснований.
Необходимо выяснить причины, почему данное огра-
ничение было введено законодателем.
Предполагается, что ограничения предмета неустойки
денежной суммой имеет целью предупредить стороны
о возможных трудностях при применении не денежной
неустойки. И в этом случае, можно с уверенностью счи-
тать, что данное ограничение оправдано.
Применение условия договора о не денежной (или то-
варной) неустойке порождает следующие вопросы.
В случае рассмотрения возможности снижения неустойки
судом — как данное правило будет применяться на прак-
тике? Будет ли обязан суд уменьшить неустойку, если она
выражена в виде товара? Открытым также остается во-
прос о том, как будет решаться вопрос со снижением неу-
стойки, если дело касается индивидуально-определенной
вещи? Также полагаем, что могут возникнуть проблемы
у кредитора при расчете дополнительных убытков.
Следует отметить, что на практике суды очень редко
удовлетворяют иск о присуждении к исполнению неде-
нежного обязательства в натуре.
Очевидно, что включение в договор имущественной
неустойки может повлечь создание для кредитора се-
рьезных проблем, в случае если он захочет воспользо-
ваться данной мерой, и для суда в том числе, который
будет рассматривать такой спор.
В этой связи, остается согласиться с законодателем,
предусмотревшим неустойку исключительно в денежном
выражении.
Тем самым ограничивается включение в договор не-
разумных условий, предотвращаются ошибки, слабая сто-
рона защищается от возможных злоупотреблений и огра-
ждается судопроизводство от излишних и ненужных
осложнений. И с этим трудно не согласиться даже, при-
знавая общую диспозитивную направленность граждан-
ского законодательства и принцип свободы договора.
Вместе с тем вышеуказанное не означает, что условие
договора о том, что должник обязан передать некое иму-
щество или совершить иное неденежное предоставление
в случае нарушения им договора является недействи-
тельным. В силу принципа свободы договора такие ого-
ворки следует считать допустимыми.
Однако необходимо учесть следующее. Во-первых, де-
нежный характер неустойки формально-юридически сле-
дует напрямую из текста ГК, который по данному вопросу
категоричен. Во-вторых, данный подход предотвращает
возникновение проблем как для сторон, при реализации
данного договорного условия, так и для суда при рассмо-
трении спора.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод,
что теория о двойственной правовой природе неустойки,
находит свое подтверждение в ГК РК. Так, законодатель
включил положения о неустойке в параграф 18 ГК РК
«Обеспечение исполнение обязательств». Вместе с тем,
в результате проведенного анализа, через раскрытие по-
нятия «обеспечение» в настоящей работе предпринята
попытка представить аргументы в пользу того, что не-
устойка не относится к обеспечению, и является только
мерой гражданско-правовой ответственности. Как мера
ответственности неустойка обладает всем набором необ-
ходимых признаков, при рассмотрении же ее в качестве
обеспечения становится очевидным, что как обеспечение
она сильно проигрывает другим способам обеспечения,
а именно, основной из признаков способов обеспечения —
«наличие источника исполнения нарушенного обязатель-
ства, за счет которого кредитору предоставляется испол-
нение в порядке защиты, — у нее отсутствует» [11].