1.2 Понятие, стороны и основания наследования
Наследственное право – это самостоятельное подразделение отрасли гражданского права, которое включает совокупность правовых норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования. Право наследования самым тесным образом связано с правом личной собственности. Предметом наследования является совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. Поэтому законодатель говоря о наследстве, часто употребляет термин «имущество», либо такое выражение как «наследственное имущество». Права наследодателя составляют актив наследства обязанности его – пассив. В случаях, указанных в законе, в порядке наследования переходят и некоторые личные неимущественные права наследодателя. Поэтому правильнее здесь нужно говорить о «наследственной массе», а не о «наследственном имуществе», т.к. вольно или невольно сужается круг объектов наследственного права.
Наследоваться по Казахстанскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования. Таким образом, права наследодателя на имущество должны быть безусловно подтверждены.
Появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что проводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности между теми, кого он хотя бы имел своим правопреемником после смерти.
Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом и приобретает форму «юридически оформленной воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула выведенная еще в римском праве «воля умершего закон».
Имущественные интересы, похоже все чаще становится для нас важнее родственных уз. Вообще, всегда ли надо писать завещание? Если в семье нормальные отношения и есть наследники по закону, вовсе не обязательно прибегать к этому нотариальному действию. Наследники по закону, в случае отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но если нет наследников ни по завещанию, ни по закону либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства, то наследство признается выморочным и является достоянием государства.
Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочия распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.
Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно, было, есть и будет производным по отношению к общему массиву правовых норм, регламентирующих собственность граждан. А поскольку у нас в стране все более зримо осуществляется процесс совершенствования распределительных отношений, с неизбежностью сохраняется и значения института наследования. И сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и, получив наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.
Наследственное право, несомненно, нуждается в совершенствовании. При чем много могут дать изменения в косвенном регулировании наследования, в частности совершенствования налоговой политики. Решая эти проблемы, необходимо принимать во внимание, что развития наследственного права, справедливое наследственное регулирование – один из аргументов в пользу преобразования хозяйственного механизма. Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для создания прочной материальной базы близких ему людей. Стало быть само существование и дальнейшее развитие института наследования тесно связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов к производительному труду.
Итак, наследственное право представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственным не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношении, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Предметом любого права являются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сферы влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются частью наследственного права.
Чтобы не понимать под наследственные права, бесспорно одно: речь идет о таком крупном подразделении гражданского права, которому должны быть присуще только ему собственные принципы.
Более того, наличие таких принципов служит своего рода лакмусовой бумажкой, позволяющей утверждать, есть достаточные основания для вычленения данной совокупности данных правовых норм в качестве относительно самостоятельного подразделения отрасли права. Если их нет, то они могут быть раскассированы по иным структурным подразделениям соответствующей отрасли права и законодательства.
К принципам наследственного права как одного из относительно самостоятельных подразделений отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены:
- принцип универсальности наследственного правопреемства;
- принцип свободы завещания;
- принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
- принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
- принципы свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;
- принципы охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношения по наследованию;
- принципы охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.
Принципы универсальности наследственного правопреемства означает, что между волей наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель), что наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, то наследник заступает место наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев опять таки, предусмотренных законом (так наследник не завещает наследодателя в обязательствах неразрывно связанных с личностью последнего, или к наследнику не переходит принадлежавшие наследодателю права).
Принципы свободы завещания означает, что наследодатель может, распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им, то есть воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно «давить» на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким и т.д.
Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном случае, прямо предусмотренном законом. Действие указанной функции выражается, помимо прочего, в том, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, не смотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной далей в наследстве. Таких наследников принято именовать необходимыми наследниками. К ним, как правило, относятся наследники, которых наследодатель при жизни обязан, был алиментировать. При наличии таких наследников принцип свободы завещания терпит известные ограничения благодаря тому, что начинает действовать другой принцип наследственного права принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников.
Следующий принцип – это принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действия этого принципа выражается, прежде всего, в том, как определен круг наследников по закону. Если наследователь не освоил завещание или оно признано недействительным или часть, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону. Этим во многом объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию.
Наследникам в случае призвания их к наследованию предоставляются свобода выбора, то есть они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желание принять наследство, то считается что они от него отказались. Но при этом воля наследников должна выражаться совершенно свободно без какого то ни было давления извне.
Завещающие принципы наследственного права носят охранительный характер, при чем один из них является более общим по отношению к другому. Речь пойдет о принципе охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и о принципе охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств. Что касается первого принципа, то он по существу является сквозным и пронизывает все отношения по наследованию. Достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследственных недостойных наследников, которые производятся, прежде всего, в целях охраны основ правопорядка и нравственности. Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания завещания, в соответствии с действительной волей наследодателя, выполнением всех юридически обязательных распределений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследников, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц. В числе других физических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказа получателей доверительных, управляющих и т.д. Наконец, второй охранительный принцип в наследственном праве, будучи производным, от первого охранительного принципы, в известной мере имеет и самостоятельное значение. Он воплощаться в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управления им, возмещения связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т.д.
Общие положения о наследовании
Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке.
Смерть прекращает лишь те отношения, которую обуславливались личными качествами умершего. Это касается, прежде всего, личных неимущественных прав ее обязанностей. Их, как правила, нельзя отделить от конкретного лица и придать кому – либо другому. Примером могут служить обязанности гражданина по трудовому договору, автора – по издательскому или сценарному договору. Не переходят по наследству и всегда тесно связанные с личностью умершего обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, а также ряд других.
В случае смерти лица наследникам переходят не какие – либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно потому наследование представляет с собой общее, или универсальное правопреемство.
В случае смерти лица наследникам переходят не какие – либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно потому наследование представляет с собой общее, или универсальное правопреемство.
В пятых, в случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности, право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам. Указанные правовые образования могут быть обозначены либо как Gestaltungsrecht (право на право образование) либо как охраняемые законом интересы. Проиллюстрируем эту мысль на примере.
Гражданин, занимающий жилое помещение в государственном жилищном фонде по договору найма, при наличии предусмотренных законом условий может его приватизировать. Собственником помещения он становится в тот момент, когда договор о приватизации жилья зарегистрирован в установленном законом порядке. В жизни нередки случаи, когда гражданин начал приватизировать свое жилище, но не успел завершить этот процесс до конца – помешала смерть. Возник вопрос: могут ли завершить этот процесс его наследники? По началу практика склонялось к тому, что поскольку наследодатель собственником жилья стать не успел, наследники заступить его место в начавшемся процессе приватизации не могут. Постепенно, однако, чаша весов склонилась в пользу признания за наследниками права в порядке наследственного преемства завершить на готовый наследодателем процесс приватизации и стать собственниками жилья.
Итак, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследство вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Наследство обременяется имущественными обязанностями наследодателя, не исполненными им на момент открытия наследства. В состав наследства не входят права, а равно наследство не обременяют обязанности, неразрывно связанных с личностью наследодателя, в частности, права на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским Кодексом РК и другими законами.
Наследство открывается в случае смерти наследодателя либо объявления гражданина в установленном законом порядке умершего. Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событие), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений.
При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства.
Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано:
именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и потенциальные лица, участвующие в деле;
не каждый из наследников сможет в силу определенных причин выступить сам при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет ли наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его интересы будет представлять иное лицо – представитель (как правило, законный). С данным фактом связана проблема защиты наследственных прав несовершеннолетних лиц.
именно этот момент определяет состав наследственной массы. Только то имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания его принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять наследственную массу. Это, в свою очередь, может повлиять на объем предъявляемых требований при рассмотрении дела в суде, подведомственность рассмотрения дела судом, место нотариального оформления наследственных прав при отсутствии спора между наследниками, охрану самого наследства и, в конце концов, на размер налога на имущество, переходящее в порядке наследования, и возможно, даже на сам факт уплаты налога;
законодательство, применяемое к наследственным правоотношениям, его временной фактор;
именно момент открытия наследство является точкой отсчета течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству.
Итак, моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем открытия наследства», признается согласно ст. 1042 ГК РК «день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим – в день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день»(2).
Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя. В случае, если органы ЗАГСа по каким – либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядок, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина в день его предполагаемой гибели, это дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органам Министерство обороны.
Учитывая вышеизложенные положения и не изменяя ныне действующего определения времени открытия наследства, которому соответственно признается дата смерти наследодателя (дата вступления в силу решения суда об объявлении его умершим), законодатель конкретизирует отдельное положение:
«если в один и тот же день умершим и одновременно и наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них» (п. 3 ст. 1042 ГК РК).
Данное положение позволяет не допустить конкуренцию прав лиц, которые могут быть признаны наследниками наследодателя, и субъектов которые являются наследниками кого – либо из указанных лиц, умершего одновременно с наследодателем.
Кроме того, большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие «место открытия наследства». Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно – место нахождение имущества или его основной части.
Место открытия наследства не всегда совпадает с местом смерти наследодателя. Например, если гражданин умер в больнице, в поезде или в то время когда по служебным или личным делам временно находился в другом городе, или во время военных действий погиб, местом открытия наследства будит не место смерти, а его последнее постоянное место жительства. Если же оно неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества или большей его части.
Если основную часть наследства представляет жилой дом или иное недвижимое имущество, местом открытия наследства будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражается в акциях или в доле капитала иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.
В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства. Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя.
Местом открытия наследства для граждан РК, постоянно проживающих за границей, является та страна, где они проживали, и в зависимости от юрисдикции этой страны свидетельство о праве на наследство будет выдаваться либо консульским учреждением РК, либо соответствующем учреждением этой страны.
Местом открытия наследства после смерти лица, скончавшегося в местах лишения свободы, признается его постоянное место жительства до ареста.
Значение места открытия определяется, во – первых:: тем, что условия приобретения наследственного имущества различаются по законодательству той или иной страны для тех, или иных наследственных отношений; во – вторых: место открытия наследство определяет место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними, а также применения мер по охране самого наследства.
Подводя итог выше изложенных, хочется отметить отдельные моменты, которых законодатель оставил без должного внимания:
Согласно ст. 1040 ГК РК в состав наследства входит имущество, права и обязанности, а также частью второй данной статьи определены отдельные права и обязанности, не входящие в состав наследства. Казалось бы, законодатель таким образом решает вопрос об объеме права наследования, определяя его через понятие наследства, в том числе исключая из наследственного имущества некоторые права и обязанности наследодателя. Однако вызывает сомнение правомерность данного в ст. 1040 определения наследственного имущества, так как в ч.1 ст. 115 ГК РК в определение имущества не включается обязанности. Следовательно, во избежания противоречия норм ГК РК законодателю необходимо дать более точную редакцию ст. 1040, безусловно, не исключая вовсе из ее содержания обязательства наследодателя, но выведя их из понятия имущества, так как в ГК РК понятия «имущество», «наследство», «наследственно имущество» являются синонимами. Возможно, ст. 1040 ГК РК допустимо изложить в следующей редакции: «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Наследство обременяется имущественными обязанностями наследодателя, не исполненными им на момент открытия наследства. Порядок и объем исполнения обязанности определяются настоящим кодексом и другими законами.
В состав наследства входят права, а равно наследство не обременяет обязанности, неразрывно связаны с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причинного жизни или здоровью гражданина, личные не имущественные права и другие не материальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследование не допускается настоящим кодексам и другими законами». Таким образом можно избежать вышеотмеченного противоречия в определении наследственного имущества и в то же время определить правовую природу возложения на наследников ответственности по долгам наследодателя.
2.Что касается основании наследования то, согласно ст. 1039 ГК РК «наследование осуществляются по завещанию и (или) по закону». Хотелось бы отметить, что требует уточнения положение части второй данной статьи, определяющее, что наследование основывается непосредственно на законе в случаях, когда завещание определяют судьбу не всего наследства. Из буквального толкования данной нормы можно сделать вывод, что в этом случае по закону наследует все имущества наследодателя, в том числе указанное в завещании, а не только часть имущество, оставшейся не завещанной. С учетом выше изложенного представляется возможным часть вторую ст. 1039 ГК РК о формулировать ее в следующей редакции:
«Наследование осуществляется по завещанию и (или) по закону; Наследование основывается непосредственно на законе в следующих случаях: когда завещание отсутствует в отношении всего наследства;
когда завещание определяет судьбу не всего наследства – в отношении части наследства, оставшейся не завещанной;
в иных случаях установленных настоящим кодексам»
Подобная конкретизация наследования по закону не кажется излишней для содержания норм, поскольку вносит однозначность ее толкованию и позволяет снять ранее поставленные вопросы.
Речь пойдет о месте открытия наследство. Согласно ст. 1043 ГК РК, если не известно последнее место жительства наследодателя наследство открывается по месту нахождения имущества или его основной части. Эти положения могли бы иметь очень важное практическое значение. Однако в ГК РК не установлен порядок процессуальных действии по определению конкретного места открытия наследства в случае вхождения в его состав имущества, расположенного в разных местах, это может привести на практике к различному разрешению вопросов о том, каким образом, по каким основаниям, исходя из какой стоимости и кем будет определятся наиболее ценная часть имущества, что в свою очередь может повлечь нарушение прав и законных интересов одних наследников и создать преимущества для других, ранее успевших заявить о намерении принять наследства по месту, нахождения не наиболее ценной части имущества. Только законодательное решения этих вопросов может быть гарантией соблюдения интересов наследников. В противном случае следует отчитать, что при решении этих вопросов нотариусом не обходимо руководствоваться сложившейся практикой оформления наследственных прав.
Таким образом, наследование представляет собой переход после смерти гражданина принадлежавшего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных не имущественных прав и обязанности к одному или нескольким лица (наследникам).
Сразу возникает ряд вопрос: кто может быть наследодателем? Какие субъекты признаются наследниками?
Под наследственными правоотношениями понимается переход имущественных и некоторых личных не имущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленным законом.
При определении кто является субъектом наследственных правоотношении, нет четких позиций. Суханов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения является наследодатель и наследники»(3). Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношении быть не могут, в момент смерти прекращается их правоспособность, а вместе с нею и возможность быть субъектами, в каком либо конкретном правоотношении» (4).
Наследодатель – это гражданин после смерти которого его права и обязанности на имущества и иные блага переходят по наследству другим лицам. Это может быть и гражданин РК, иностранный гражданин или лицо не имеющий гражданство. Ни одна социальная общность, не зависимо от того является ли она юридическим лицом или не, наследодателем не может быть. Универсальное правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического лица, разумеется, не относится к наследственному правопреемству, хотя в быту не редко можно услышать что вновь, образованная юридическое лицо «унаследовало» долги своего предшественника (например, к акционерному обществу перешли долги унитарного предприятия, на базе которого оно образовано).
При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание – это сделка которое совершается действием лица, желающего распорядится наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, при чем в полном объеме. Лица которые установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста или эмансипированы, поскольку они полностью становятся дееспособными лицами могут составить завещание.
Лица частично дееспособные, а также ограничено дееспособные завещательной дееспособностью не обладают не имеет юридические силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого светлого промежутка. Если лицо, составившее завещания, в последствии признается недееспособным, то это обстоятельство, в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено.
Наследники. Состав наследников определяется по дате открытия наследства, которым признается день смерти наследодателя, кроме случаев, указанных в п. 2 ст. 1042 ГК РК.
Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть и гражданин, и юридическое лицо, и государство в целом.
Итак, рассмотрим первую категорию наследников – это граждане. Согласно ст. 1040 ГК РК они могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относится только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанной в решении суда, или на день выступления решения суда в законную силу.
Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значение пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеет лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Другие родственники наследодателя (внуки, братья, сестры), родившиеся после открытия наследства, в числе законных наследников не входят.
ГК РК значительно расширил круг наследников, предусматривая первую, вторую и последующие очереди вплоть до шестой. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.
Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестра и т.д.) зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что родился жизнеспособным.
Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Законодатель обосновано предусмотрел в целях охраны основ правопорядка и нравственности отстранения от наследования недостойных наследников.
В соответствии со ст. 1044 ГК РК не имеет право наследовать не по завещанию, не по закону лица умышленно лишили жизни наследодателя или кого либо из возможных наследников или совершающий покушение на их жизнь лица, который умышленно препятствовали осуществлению наследодателем последней воли и этим способствовали к призванию их самих или близких им лиц к наследованию, либо увеличению причитающейся доли наследства.
Не могут также наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства, а также родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), уклонявшиеся от возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Указанные правила устранения от наследования недостойных наследников применяются и к завещательному отказу и в отношении наследников, имеющих права на обязательную долю .
Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке.
Исключение из указанных правил составляют лица, в отношении которых завещатель составил завещание уже после совершения покушения на его жизнь, то есть наследодателю предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц допустивших такое поведение. Он в праве не принять этот факт во внимание и оставить этих лиц наследниками по завещанию (п. 1 ст. 1045 ГК РК). Кроме того, они могут получить имущество от наследников, отказавшихся от наследства именно в пользу юридического лица.
Вторая категория наследников – юридические лица, которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию. При этом наследниками могут быть только юридические лица, которые созданы до открытия наследства и существуют ко времени открытия наследства. Это такие юридические лица, которые зарегистрированы в установленном законном порядке до открытия наследства и не ликвидированы ко дню открытия наследства. Однако, по – видимому, рассматриваемое положение при этом не лишает заинтересованных лиц права подавать иски в суды о признании таких наследников не достойными при наличии доказательств, дающих основание сомневаться в свободе завещания.
И, наконец, третьи случай, когда наследником является само государство, то есть наследство переходит в коммунальную собственность по месту открытия наследства.
Такое наследование имеет место:
когда вы наследованное имущество завещано государству и нет оснований дня признания завещанию не действительным полностью или в части;
когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют того права в силу установленных законом основании. (ст. 1045 ГК РК);
когда ни один из наследников не принял наследство, либо все отказались в пользу государства.
В этом случае, если кто либо из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшееся этому наследнику доли наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя к государству переходит оставшейся часть наследственного имущества.
Таким образом, государство имеет возможность стать наследником всего или части имущества как по закону, так и по завещанию. При этом государству не нужно осуществлять никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.
Расширение круга лиц, призываемых к наследованию обусловлена изменениям правового статуса и полномочий юридических лиц, различных прав собственности и организационно – правовых форм.
Таким образом, институт наследования решает определенные задачи: во – первых, стимулирует развитие частной собственности; во – вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в – третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданин имеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь членам своей семьи, родственникам, любым другим лицам; в – четвертых, предусматривает возможность передачи наследственного имущества государству или юридическим лицам.
В целом ГК РК имеет прогрессивное значение для осуществления реформы казахстанского права и, в частности, для реформирования наследственного права.
Хотелось бы в конце пожелать что бы наш институт наследования развивался также быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.
Достарыңызбен бөлісу: |