дОБрОсОвестнОсть в налОГОвОМ праве
В последние годы все настойчивее судебными и налоговыми ор-
ганами по примеру России продвигается идея внедрения прин-
ципа добросовестности в налоговом праве.
Дискуссия по вопросу о целесообразности введения в публичное,
и прежде всего в налоговое право понятия добросовестности на-
логоплательщика ведется в основном в России, поскольку именно
в России это понятия получило официальное закрепление.
Совершенно очевидно, что категория добросовестности заим-
ствована из гражданского права. Вопрос в том, насколько целе-
сообразно такое заимствование.
Прежде всего – что понимается под добросовестностью в нало-
говом праве? В смысле: это добросовестность в объективном или
субъективном смысле?
Приходится констатировать, что добросовестность в объектив-
ном смысле никакого отношения к налоговым отношениям не име-
ет и иметь не может. Нравственно-этические начала здесь в прин-
ципе неприменимы. Речь может идти только о добросовестности
в субъективном смысле: «знал» или «должен был знать».
Об этом говорят и специалисты в области налогового права. В
частности, Д.М. Щекин пишет: «По нашему мнению, в налоговом
следует исходить из понимания добросовестности в субъектив-
ном смысле. Понятие добросовестности в объективном смысле
как некоего дополнительного внешнего мерила поведения на-
логоплательщика не должно находить применения в налоговом
праве. Это объясняется тем, что каждый должен платить только
законно установленные налоги. Законная форма налога предпо-
лагает высокую степень формальной определенности обязанно-
стей налогоплательщика. Каждый точно должен знать, какие на-
логи (сборы), когда и в каком порядке он должен платить (ст. 3
НК РФ). Налог должен уплачиваться только в соответствии с за-
коном без привлечения неопределенного критерия доброй со-
вести. Таким образом, критерий добросовестности в налоговом
праве предполагает определенное субъективное отношение на-
логоплательщика к совершаемым им действиям.
Если рассматривать добросовестность как один из принципов
налогового права, то нужно признать, что он должен отражать
внутреннюю природу налоговых правоотношений, их основные
закономерности. Если же мы обратимся к истокам появления ка-
тегории добросовестности налогоплательщика в налоговом пра-
ве, то увидим, что внедрение этой категории было обусловлено
не глубинными процессами, происходящими в налоговом праве,
не осмыслением его качественных особенностей, а вполне конъ-
юнктурными, сиюминутными причинами, связанными с недоста-
точностью норм позитивного права (формального права) для ис-
ключения общественно вредного поведения налогоплательщи-
гражданское право
гражданское право
15
См.: Российское гражданское право. Т. I. С. 405 (автор главы – В.С. Ем).
16
Эти два вида (ограничение конкуренции и злоупотребление монопольным
положением) как самостоятельные выделяет, исходя из анализа ст. 10 ГК РФ,
А.В. Волков. См.: Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: про-
блемы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 290.
ков. Речь идет о двух основных ситуациях – об
исполнении обязанности налогоплательщика по
уплате налога через банк
17
и о реализации права
налогоплательщика на возмещение из бюджета
налога на добавленную стоимость.
18
Вместе с тем для признания какого-либо отрас-
левого принципа недостаточно лишь потребности
правоприменительной практики в методе разре-
шения двух-трех коллизий. Для признания необ-
ходимы причины более глубокого и постоянно-
го характера, которых, как представляется, при-
менительно к проблеме добросовестности в на-
логовом праве нет.
19
В.И. Емельянов объясняет, почему понятия «до-
бросовестность» и «недобросовестность» исполь-
зуются в основном в цивилистической науке.
В публичном праве не применяется являющийся
главным для гражданского права принцип возме-
щения убытков. Это связано с тем, что во-первых,
вред, причиненный обществу действиями, запре-
щенными уголовным или административным за-
конодательством, невозможно установить в каж-
дом конкретном случае с такой точностью, как эк-
вивалент имущественного вреда, причиненного
гражданским правонарушением, а во-вторых, пу-
бличная ответственность предусматривает различ-
ные виды санкций в отличие от единого имуще-
ственного возмещения в механизме гражданско-
правовой ответственности. Определение как ко-
личественных, так и качественных параметров мер
публичной ответственности не может быть полно-
стью предоставлено суду. Поэтому в законах, уста-
навливающих публичную ответственность, пред-
усматривается индивидуальная санкция для каж-
дого правонарушения.
Этими различиями и обусловлено то, что в от-
раслях публичного права не используется понятие
«недобросовестность». В них любые запрещенные
законом действия, влекущие нежелательные для
других лиц последствия, которые субъект должен
осознавать, подпадают под категорию виновного
правонарушения. Недобросовестность в отрас-
лях публичной ответственности всегда называет-
ся виновностью, так как механизм установления
негативных последствий здесь таков: запрет кон-
кретного действия плюс специальная санкция за
его совершение. Места для использования поня-
тия «недобросовестность» не остается.
20
В налоговом праве пытаются ввести одновремен-
но две презумпции: невиновности и недобросо-
вестности. Обе эти презумпции выведены Консти-
туционным судом РФ. В постановлении от 17.12.96
№20-П Суд указал, что обязательным признаком
налогового правонарушения является вина и при
производстве по делу о налоговом правонаруше-
нии подлежит доказыванию как факт совершения
такого правонарушения, так и наличие вины.
21
В
Определении от 25.07.2001 №138-О Суд вывел пре-
зумпцию добросовестности налогоплательщика.
22
Указанными обстоятельствами (название и автор-
ство) схожесть этих презумпций и заканчивается.
Их детальный анализ показывает, что они суще-
ственно разнятся по остальным признакам.
23
Как справедливо считает Д.М. Щекин, презумп-
ция невиновности вызвана необходимостью соз-
дать человеку гарантии от необоснованного при-
влечения к ответственности со стороны государ-
ства и выражает правовую аксиому «человек –
высшая ценность». К указанному стоит добавить,
что данный тезис считается правовой аксиомой
только в правовых государствах.
Смысл данной презумпции – понудить компе-
тентные государственные органы к активным и
законным способам собирания доказательств
вины обвиняемого и к надлежащему ее доказы-
ванию в открытом, гласном и состязательном су-
дебном процессе. Опровержение этой презумп-
ции возможно только судебной процедурой. По-
следствия такого опровержения, закрепленного
в судебном акте, вступившем в законную силу,
– применение строго определенных мер ответ-
ственности за совершение деяний, прямо запре-
щенных законом.
24
Как следует из решений Конституционного Суда
РФ, целью презумпции добросовестности нало-
гоплательщика было исключение возложения на
добросовестного налогоплательщика обязанно-
стей, не предусмотренных законом.
25
Однако та-
кая очевидно благая цель (оградить налогопла-
тельщика от незаконных обязанностей) приоб-
рела в правоприменительной практике избира-
тельный характер. Если анализировать этот тезис
по методу «от противного», то получается, что на
«недобросовестного налогоплательщика» мож-
но возлагать обязанности, не предусмотренные
законом.
Именно так понимают последствия «недобро-
совестности» некоторые должностные лица на-
17
Пункт 2 ст. 45 НК РФ (http:ppt.ru/newstext.phtml?id=4394),
Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.01 № 138-О.
http:ppt.ru/newstext.phtml?id=5471.
18
Ст. 176 НК РФ, Определение Конституционного Суда РФ от
16.10.03 № 329-О. http:ppt.ru/newstext.phtml?id=301).
19
См: Овсяников С.В. Есть ли место категории добросовест-
ности в налоговом праве? Новости Петербургского пра-
вового портала. http://ept.ru/news/26185.
20
См: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незло-
употребление гражданскими правами. М.: Лекс-Книга,
2002. С. 107-108.
21
См.: Вестник Конституционного суда РФ. 1996. № 5.
22
См.: Вестник Конституционного суда РФ. 2002. № 2.
23
См.: Сасов К.А. Сравнительный анализ презумпций невин-
ности и добросовестности и добросовестности налого-
плательщика. http://nalogoved.ru/art/273.
24
См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом
праве. М.: МЗ Пресс, 2002. С. 24.
25
См.: Определение Конституционного суда РФ от 18 янва-
ря 2005г. № 36-О; от 16 октября 2003. № 329-О.
36
Кұқық және мемлекет, № 2 (67), 2015
37
Право и государство, № 2 (67), 2015
логовых органов.
26
Иногда такой подход применяют и некоторые
арбитражные суды. Так, Федеральный арбитражный суд Дальне-
восточного округа по одному из дел заключил: «Отсутствие в
действиях налогоплательщика нарушений закона (легальность
действий налогоплательщика) не означает одновременно и его
добросовестности».
27
Из изложенного видно, что на практике презумпция невиновно-
сти гарантирует права всех налогоплательщиков, презумпция до-
бросовестности – только тех, кто неопровержимо признан тако-
вым судом. В этом случае ключевым является вопрос о критери-
ях (признаках) добросовестности налогоплательщика. До насто-
ящего времени эти критерии в законе не закреплены и имеют
оценочный характер.
С.В. Овсяников приводит ряд убедительных доводов против при-
менения категории добросовестности в налоговом праве.
Во-первых, вывод о необходимости разработки категории до-
бросовестности в налоговом праве делается на основе того, что
эта категория используется в других отраслях права. Однако при-
водимые при этом примеры – международное, гражданское, се-
мейное, арбитражно-процессуальное право – свидетельствуют,
что принцип добросовестности является обоснованным в тех об-
ластях общественных отношений, где действуют равные субъек-
ты (государства, вступающие в международно-правовые обяза-
тельства, участники гражданского оборота, стороны арбитраж-
ного процесса и т. д.). Такое положение вещей можно объяснить
тем, что требование добросовестного поведения является не од-
носторонним, а встречным. Обоюдным. При этом интерес каждого
из участников правоотношения пользуется одинаковым уровнем
правовой защиты, поэтому каждый из этих субъектов вправе рас-
считывать на добросовестное поведение своего контрагента.
Совершенно иначе истолковывается принцип добросовестно-
сти в налогово-правовой практике. Здесь он формулируется как
односторонний, обращенный только к налогоплательщику. К тому
же очевидно, что правовые средства защиты, находящиеся в ру-
ках государства и налогоплательщика, изначально несопостави-
мы: в частности, государство, выступая в налоговых правоотноше-
ниях и как субъект, взимающий налог в свою пользу (то есть выго-
доприобретатель), и как субъект, устанавливающий налог, всегда
имеет возможность исправить конструкцию налога, ужесточить
его условия, устранить «лазейки» для налогоплательщика, то есть
четко оформить в законе свой фискальный интерес.
Поэтому введение дополнительного критерия «добросовест-
ность налогоплательщика» нарушает баланс публичных и част-
ных интересов в сфере налогообложения.
Во-вторых, исторически категория добросовестности («доброй
совести») в праве возникла как способ преодоления формализма
древнеримского права, как попытка предоставить судебную за-
щиту тем фактическим отношениям, которые ввиду противоре-
чия букве закона или невыполнения «обрядовой» стороны сдел-
ки не могли иначе породить правовых последствий.
Однако такой подход, вполне уместный в области частного права,
неприемлем в публичном праве, особенно в его имущественной
(фискальной) сфере. Для налогового права формально-юридический
аспект, вносящий определенность в правоотношения, ничуть не
менее важен, чем фактический или волевой.
Нельзя также не отметить, что и в гражданском, и в арбитражно-
процессуальном (гражданском процессуальном), и даже в меж-
дународном праве принцип добросовестности прямо сформули-
рован в законе. Это позволяет законодателю указать последствия
недобросовестных действий.
В налоговом праве нет упоминания о добросовестности.
28
По мнению К.А. Сасова, понятие «добросовестный налогопла-
тельщик» не может быть презумпцией.
Данное понятие нельзя отнести к фактической презумпции, по-
скольку одни и те же обычно совершаемые налогоплательщика-
ми действия оцениваются разными субъектами права по-разному.
Так, большинство налогоплательщиков справедливо считают, что
неестественно и необычно для них стремление уплачивать нало-
ги в максимальном размере и заключать сделки с наихудшими на-
логовыми последствиями. Для налогоплательщика естественны
минимизация трудозатрат и защита собственности (в том числе
в судебном порядке), нежелание подчиняться неразумным тре-
бованиям налоговых органов.
Другие правоприменители (таких большинство в налоговых ор-
ганах) те же самые действия налогоплательщика (особенно круп-
ного) считают недобросовестными. По их мнению, добросовест-
ным можно признать только того налогоплательщика, который
исполняет любые требования налоговых органов и не оспарива-
ет их действий и ненормативных актов.
При этом считается неестественным, что в течение проверяемо-
го периода налогоплательщик ни разу не нарушил налогового за-
конодательства и акт налоговой проверки не содержит никаких
замечаний. Недобросовестными объявляются не только попыт-
ки вернуть налоговые переплаты (это объясняется причинени-
ем значительного ущерба бюджету), но и подача уточненных де-
клараций, в которых сумма налога к уплате уменьшается (это за-
трудняет налоговый контроль).
Некоторые налоговые чиновники считают признаком недобро-
совестности ошибочное истолкование налогоплательщиком нало-
гового закона в свою пользу в случае правового пробела. И даже
неверное, по мнению налогового органа, установление налого-
плательщиком целевых положений налогового закона является
признаком его недобросовестности.
29
Примечательно, что некоторые сотрудники налоговых органов
считают, что «механизмом, способным решить данную пробле-
му (ухода от уплаты налога), по справедливости стала добросо-
вестность (недобросовестность), подменившая собой необходи-
мость доказывания сложного юридического состава признания
действий налогоплательщика неправомерным».
30
Именно это обстоятельство и делает для некоторых налоговых
органов и судов использование юридической фикции «недобро-
совестности» наиболее привлекательным: она освобождает, по
их мнению, от доказывания неправомерности поведения нало-
гоплательщика.
Однако применение к налогоплательщику каких-либо санкций
за нарушение юридической фикции «добросовестности» в этом
случае будет фиктивным (необоснованным и незаконным), поощ-
ряющим некомпетентность, недобросовестность и произвол на-
логовых органов при проведении ими контрольных налоговых
мероприятий.
гражданское право
гражданское право
26
См.: Гаврилов Л.А. Недобросовестность налогоплательщиков в сфере налого-
вых отношений. Налоговые споры: теория и практика, 2005. № 9. С. 13.
27
Постановление ФАС До от 26 марта 2003. № ФОЗ-А73∕03-2/204.
28
См.: Там же.
29
См.: Гаврилов П.А. Указ. соч. С. 12.
30
Там же.
злОупОтреБление правОМ
в налОГОвых ОтнОШениях
Иногда высказываются предложения о включении в налоговое
законодательство нормы, аналогичной нормам ГК, о недопусти-
мости злоупотребления налогоплательщиком своими правами,
обусловив ее применение опровержением презумпции добро-
совестности налогоплательщика.
Я считаю, что злоупотребление правом в принципе неприменимо
к налоговым правоотношениям. Понятие «злоупотребление пра-
вом» связано неразрывно с добросовестностью в объективном
смысле, то есть с нравственно-этическими началами, что непри-
менимо к публичным отношениям, как я говорил выше.
Принятие такого предложения привело бы к весьма неблаго-
приятным последствиям.
Во-первых, в жертву будет принесен принцип определенности
налогового права, так как налоговые последствия действий нало-
гоплательщиков будут определяться крайне расплывчатыми кри-
териями добросовестности и злоупотребления правом. По сути
законная форма налога будет дополняться неправовыми призна-
ками, так как добросовестность в конечном счете предполага-
ет моральные критерии для оценки обоснованности поведения.
Прочность права гораздо большее благо, чем гибкость, неопре-
деленность и произвольность судебных решений, к которым при-
водит теория злоупотребления правом.
Во-вторых, не дело налогового права призывать налогоплатель-
щика этически относиться к интересам государства. Налоговое
право построено на принуждении, а принуждение – это не лучший
способ проявления морали. История содержит примеры тщетно-
сти попыток установить административными методами добросо-
вестность в обществе.
В-третьих, любая налоговая оптимизация будет поставлена под
сомнение, так как всегда будет существовать опасность признания
действий налогоплательщика недобросовестными. Однако стрем-
ление налогоплательщика к минимизации налоговых платежей
всеми законными способами правомерно и оправдано в силу пер-
вичности права собственности над налоговыми обязательствами.
Иными словами, любое максимальное использование налогопла-
тельщиком юридических возможностей по минимизации налого-
вых платежей не может быть признано предосудительным.
31
Судебная практика России, к сожалению дает положительный ответ
на вопрос о том, допустимо ли применять закрепленный в п. 1 ст. 10
ГК РФ запрет злоупотребления правом в налоговых отношениях.
Д.М. Щекин приводит пример из практики судов. Налоговая ин-
спекция, проверив деятельность предприятия, доначислила боль-
шую сумму налогов. Добившись предоставления отсрочки по упла-
те налогов, предприятие учредило дочернюю компанию и пере-
дало в ее уставный капитал основные средства (здание кафе).
Налоговая инспекция, обнаружив, что основные средства, на
которые могло быть обращено взыскание, переданы другой ком-
пании, предъявила иск о признании сделки недействительной
и взыскании в доход государства всего полученного по сделке
(ст. 169 ГК РФ). Федеральный арбитражный суд Уральского окру-
га признал удовлетворение иска налоговой инспекции правомер-
ным. При этом суд отметил: «Налогоплательщик в соответствии
со ст. 10 ГК РФ не вправе злоупотреблять своим правом и распо-
ряжаться частью своего имущества, которая в виде определен-
ной денежной суммы подлежит взносу в казну». В этом примере
очень хорошо видно, что не найдя другого основания для пре-
дотвращения недобросовестных действий налогоплательщика по
уводу имущества от взыскания, суд использовал институт злоу-
потребления гражданским правом (ст. 10 ГК РФ). Между тем дей-
ствия налогоплательщика направлены на нарушение налогово-
го законодательства и должны быть пресечены средствами на-
логового права.
Институт злоупотребления гражданским правом в этом случае
неприменим, так как в назначение субъективного гражданского
права не может входить учет интересов бюджета. В этом примере
налицо недобросовестность, но ее негативные правовые послед-
ствия не должны устраняться по ст. 10 ГК РФ и тем более через взы-
скание всего полученного от сделки в доход государства.
32
Учитывая, что весьма активно обсуждается вопрос о предостав-
лении налоговым органам права предъявлять в суды иски о при-
знании сделки недействительной, можно представить, как они бу-
дут рады получить право на основе расплывчатой категории до-
бросовестности признавать недействительными абсолютно за-
конные действия, не соответствующие фискальным целям.
Данная практика нашла поддержку в юридической литерату-
ре.
По мнению Г.А. Гаджиева, в целях недопущения злоупотребле-
ния предоставленными субъективными правами в ряде стран су-
ществует сформулированная судами доктрина «деловой цели»,
суть которой в том, что сделка, дающая определенные налоговые
преимущества для ее сторон, может быть признана недействи-
тельной, если не имеет деловой цели. При этом налоговая эко-
номия не признается деловой целью сделки. С точки зрения Г.А.
Гаджиева, такая доктрина в российском праве сформулирована
Высшим арбитражным судом РФ в Постановлениях от 29.04.1997г.
№09.02.1999г. №6747/98.
33
По мнению В.А. Белова, злоупотребление правом в налоговых
отношениях – это способ достижения антиобщественных, как пра-
вило, противоправных целей либо получения льгот и привиле-
гий, не предусмотренных правовым статусом злоупотребляющего
правом лица, через осуществление действий (бездействия), фор-
мально соответствующих требованию закона.
При доказывании факта злоупотребления налогоплательщиком
своим правом необходимо исходить из того, что налоговые от-
ношения производны от отношений гражданско-правовых. Ины-
ми словами, гражданско-правовая сделка всегда выступает фор-
мальным основанием для злоупотребления правом в налоговой
сфере. Следовательно, для установления недобросовестности на-
логоплательщика необходимо доказать недействительность за-
ключенной им сделки, с совершением которой возникает фор-
мальное право на налоговую льготу, налоговый вычет и иные на-
логовые преимущества.
34
Между тем эти утверждения не основаны ни на законе, ни на
логике.
В соответствии с п. 4 ст. 1 ГК к имущественным отношениям, осно-
ванным на административном или ином властном подчинении одной
стороны другой, в том числе к налоговым и другим бюджетным отно-
31
См.: Щекин Д.М. Презумпция добросовестности налогоплательщика.
32
См.: Щекин Д.М. Указ. соч.
33
См.: Гаджиев Г.А. От правоприменения до злоупотребления // Юрист. 2004.
№ 42. С. 10-11.
34
См.: Белов В.А. Злоупотребление правом в налоговой сфере // Арбитражная
практика. 2002 г. № 1. С. 33-40.
38
Кұқық және мемлекет, № 2 (67), 2015
39
Право и государство, № 2 (67), 2015
гражданское право
шениям, гражданское законодательство не применяется, за исклю-
чением случаев предусмотренных законодательными актами.
Такой нормы действующее законодательство не содержит.
Представляется сомнительным обоснование возможности по
российскому праву признать сделку недействительной по моти-
ву отсутствия у нее «деловой цели».
Кроме того, поскольку, с одной стороны, в силу прямого указа-
ния ГК целью предпринимательской деятельности является полу-
чение прибыли, а не наполняемость бюджета, с другой стороны –
уменьшение налоговых платежей необходимо ведет к увеличению
прибыли, то следует признать, что любые гражданско-правовые
сделки, преследующие цель снижения налогового бремени, на-
правлены на достижение признанной законом цели и в силу это-
го являются действительными.
35
Говорить о том, что действия частного субъекта должны соот-
ветствовать публичному интересу, нельзя, так как такие действия
должны соответствовать только закону (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ),
который и есть средство внешнего выражения публичного инте-
реса. Требовать соответствия действий частного субъекта чему-
то, не являющемуся законом, значит требовать действий, не со-
ответствующих закону, а значит не соответствующих и публично-
му интересу. Кроме того, недействительность сделки не является
средством доказывания, поскольку не названа в качестве таково-
го в соответствующих нормах процессуальных кодексов (ч. 2. ст.
64 АПК РФ, ч. 1 ст. 55 ГПК РФ).
Применение частноправового по своему характеру института
злоупотребления правом к налоговым отношениям противоре-
чит природе указанных отношений как публично-правовых.
Назначение гражданско-правового института запрета злоупо-
требления субъективным гражданским правом призвано побу-
дить субъекта действовать в своем интересе. Совершение та-
ких действий возможно только в случае, когда в субъекте сли-
ты воедино интерес и воля, направленная на осуществление ин-
тереса. В публичном субъекте такого совпадения нет, так как в
нем происходит разрыв между волей лица, осуществляющего
публичное право (государственный орган, чиновник), и инте-
ресом, неотъемлемо принадлежащим самому публичному субъ-
екту. Права-полномочия государственных органов не являются
субъективными правами. Они призваны действовать не в сво-
ем, а в публичном интересе. Как следствие, в их действиях не
может быть шиканы.
36
Достарыңызбен бөлісу: |