Моисеев Алексей Александрович
Декан Факультета международного права
Дипломатической академии МИД России,
вице-президент Российской ассоциации
международного права, д.ю.н., профессор
О НАДГОСУДАРСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА
Еще в ХХ веке международное сообщество осознало, что
в мире существуют экономические, технические, экологические,
социальные глобальные проблемы, решение которых возможно
только путем объединения усилий всех государств. В каких-то
сферах общие усилия человечества более заметны, в каких-то ме-
нее, но процесс не стоит на месте и набирает силу. В этих условиях
государства ищут новые эффективные правовые инструменты для
достижения общих целей и применяют их. Одним из таких право-
вых инструментов и является «надгосударственность» междуна-
родных организаций (МО).
Особенностью «надгосударственности» является то, что сам
термин практически отсутствует в международных договорах,
что не означает отсутствия явления «надгосударственности» в
деятельности МО, которая может проявляться на различных эта-
пах деятельности МО, независимо от указания этого качества в ее
уставных документах.
На современном этапе тема «надгосударственности» имеет
весьма прикладной характер для всех государств евразийского
пространства, даже, несмотря на то, что в Алма-атинской декла-
рации 1991 года записано, что СНГ, «не является надгосударствен-
ным образованием».
Надгосударственная МО, в отличие от классической МО, име-
ет право, в соответствии с установленной процедурой, принимать
решения обязательного характера для ее государств-членов. При-
чем сама «надгосударственность» проявляется только для тех госу-
дарств, которые в момент принятия решения МО голосуют против
него, но в случае принятия решения МО должны его выполнить.
Так, например, согласно ст.7 Договора о Комиссии Таможенно-
18
го союза от 06.10.2007 г.: «Комиссия в пределах своих полномочий
принимает решения, имеющие обязательный характер для Сто-
рон»,– России, Казахстана и Белоруссии. Комиссия Таможенного
союза является единым постоянно действующим регулирующим
органом Таможенного союза, основной задачей которой являет-
ся обеспечение условий его функционирования и развития (ст.1).
Международные договоры Таможенного союза, устанавливают
перечень сфер, в которых полномочия государств-членов переда-
ются Комиссии Таможенного союза.
Высший орган Евразийского экономического сообщества –
Межгосударственный Совет ЕврАзЭС, своим Решением № 15 от
27.11.2009 г. установил, что все решения Комиссии, носящие обя-
зательный характер, подлежат непосредственному применению
в государствах-членах Таможенного союза, они имеют такую же
юридическую силу, как и акты, принимаемые теми органами госу-
дарства-члена, которые были уполномочены выносить решения по
соответствующему вопросу до того, как данные полномочия были
переданы от государственных органов государства-члена Комис-
сии Таможенного союза.
Можно утверждать, что компетенция Суда ЕврАзЭС в опре-
деленных случаях также носит надгосударственный характер.
Согласно ст. 20.1 Статута Суда ЕврАзЭС заключения Суда по эко-
номическим вопросам, вопросам реализации решений органов
ЕврАзЭС и положений договоров, действующих в рамках ЕврАз-
ЭС, а также вопросы толкования и соответствия решений органов
Таможенного союза международным договорам, составляющих
договорно-правовую базу Таможенного союза, носят обязатель-
ный характер для сторон спора.
Особенностью такого качества Суда, в отличие от упомянутой
надгосударственности Комиссии Таможенного союза, заключается
в том, что решения Суда ЕврАзЭС более независимы, поскольку в
его состав входят независимые судьи Сторон, тогда как в Комис-
сию входят три высокопоставленных чиновника Сторон на уровне
заместителей председателей правительств.
19.05.2011 г. Россия, Казахстан и Белоруссия, стремясь к член-
ству во Всемирной торговой организации (ВТО), подписали Дого-
вор о функционировании Таможенного союза в рамках многосто-
ронней торговой системы, который устанавливает приоритет норм
19
ВТО над нормами Таможенного союза.
Сама ВТО не отличается от традиционных МО. В Соглашении
об учреждении ВТО, не просматривается ее надгосударствен-
ность, в нем не предполагается принятие органами МО решений
обязательного характера. Обязательства государств-членов ВТО
вытекают из международных экономических договоров, приня-
тых со времен ГАТТ, большинство из которых содержат взаимные
ограничения для подписавших их правительств.
Решения в ВТО носят рекомендательный характер и в основ-
ном принимаются путем консенсуса, который применяется в ГАТТ
с 1947 года. Если решение невозможно принять консенсусом, то
применяется голосование по принципу «одна страна – один голос»
и решение принимается в зависимости от предмета – простым или
квалифицированным большинством. Условия участия в любом
из международных экономических договорах в рамках ВТО, как
в любом другом международном договоре, не препятствуют госу-
дарству реализовать свое право на выход из договора в любое вре-
мя, когда оно сочтет это необходимым.
Вступление в ВТО не потребовало отказа от развития сотруд-
ничества ни в рамках СНГ, ни в рамках ЕврАзЭC, ни в рамках Та-
моженного союза, ни от планов создания Евразийского экономиче-
ского Союза. Положения ВТО, регулирующие функционирование
интеграционных объединений также применяются к евразийским
интеграционным МО. Права и обязанности государств-членов,
вытекающие из Соглашений ВТО, не могут быть отменены либо
ограничены решением органов Таможенного союза, в том числе
Судом ЕврАзЭС или международным договором государств-чле-
нов Таможенного союза.
Представляется, что государства стараются избегать использо-
вания термина «надгосударственность» во-первых, в связи с от-
сутствием общепризнанного определения этого термина не только
в международных договорах, но и в международно-правовой ли-
тературе, и, во-вторых, поскольку устойчивы ошибочные пред-
убеждения, что надгосударственность угрожает суверенитету го-
сударств-членов.
Надгосударственность не «посягает» на суверенитет государств
по нескольким основаниям. Во-первых, природа государственной
власти и власти МО различны, даже если МО является надгосудар-
20
ственной. В отличие от полномочий государств, надгосударствен-
ная МО может обладать только ограниченным количеством произ-
водных полномочий в строго ограниченных областях, которыми ее
наделяют государства-члены. Во-вторых, делегировав какие-либо
права в пользу многостороннего механизма МО, государство их не
утрачивает и может продолжать реализовывать и самостоятельно,
и в рамках МО.
Компетенция МО по договоренности государств-членов может
иметь приоритет по отношению к соответствующей компетенции
государств-членов, но суверенный статус и независимость госу-
дарств при этом не затрагивается и не зависит от того использует
ли государство само такие полномочия или нет. В том случае, если
действия МО перестанут отвечать национальным интересам госу-
дарства-члена, оно всегда может отказаться от членства в МО.
21
Бекбулатова Толкун Мирзахановна
Директор Государственного центра судебных экспертиз
при Министерстве юстиции Кыргызской Республики,
советник юстиции 1 класса
Добрый день уважаемые коллеги!
Позвольте, прежде всего, поблагодарить организаторов кругло-
го стола за предоставленную возможность участия в проводимом
мероприятии, а также подчеркнуть важность, значимость и свое-
временность проводимого круглого стола в продвижении интегра-
ционных процессов в рамках стран ЕврАзЭС.
Для правовой защиты граждан, а также развития сотрудниче-
ства в области оказания учреждениями юстиции правовой помощи
подписана и, как вы знаете, принята Конвенция «О правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам».
Однако на сегодняшний день имеется потребность не только
в оказании правовой помощи и в сотрудничестве судебно-экс-
пертных учреждений министерств юстиции государств-членов
ЕврАзЭС, но и унификации законодательства в сфере судебно-экс-
пертной деятельности.
Активное участие министерств юстиции государств-членов
Евразийского экономического сообщества в глобальных, регио-
нальных и субрегиональных интеграционных процессах в право-
вой сфере привело к значительному расширению объема, сферы и
географии участия, государственных судебно-экспертных учреж-
дений в международном сотрудничестве на постсоветском про-
странстве.
Одним из важных решений для укрепления взаимовыгодного
сотрудничества и дальнейшего совершенствования судебно-экс-
пертной деятельности 30 июня 2006 года в г. Минск было под-
писано Соглашение о сотрудничестве в области судебно-эксперт-
ной деятельности, для реализации которого была создана Рабочая
группа, преобразованная в 2009 году в Координационно-методи-
ческую комиссию по судебной экспертизе при Совете министров
юстиции государств-членов ЕврАзЭС.
В рамках деятельности вышеназванных субъектов был разра-
22
ботан и принят ряд основополагающих нормативных документов:
- Регламенты системы менеджмента качества судебно-эксперт-
ных учреждений (протокол №29 от 23 мая 2011 года),
- Перечень родов и видов судебной экспертизы, выполняемых
в судебно-экспертных учреждениях (протокол№28 от 23 мая 2011
года),
- Программа подготовки экспертов судебно-экспертных учреж-
дений (протокол №28 от 23 мая 2011 года).
- Проект Типового закона о судебно-экспертной деятельности,
одобренного на Межпарламентской Ассамблее Евразийского Эко-
номического Сообщества.
Следует отметить, что деятельность государственных судебно-
экспертных учреждений министерств юстиции государств-членов
ЕврАзЭС основана на принципах независимости эксперта, объ-
ективности, всесторонности и полноты исследований, проводи-
мых с использованием современных достижений науки и техники.
Современная методология судебной экспертизы, используемая в
государствах-членах ЕврАзЭС, является единой, поскольку созда-
валась в рамках одной инфраструктуры всесоюзного и республи-
канских институтов судебной экспертизы на протяжении второй
половины XX-го века.
В Кыргызской Республике впервые с учетом основных положе-
ний проекта Типового закона о судебно-экспертной деятельности
одобренного Межпарламентской Ассамблее Евразийского Эконо-
мического Сообщества был разработан и принят закон Кыргыз-
ской Республики «О судебно-экспертной деятельности в Кыргыз-
ской Республике», от 24 июня 2013 года.
Данный законодательный акт расширил сферы процессуальной
регламентации судебной экспертизы в Кыргызской Республике,
которые направлены на повышение эффективности правосудия,
усиление процессуальных гарантий качественного, всесторонне-
го, объективного расследования и судебного рассмотрения каждо-
го дела, защиту законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в
судебный процесс.
Также определил принципы судебно-экспертной деятельно-
сти, ее организационные формы, основные права и обязанности
судебных экспертов, а также предусматривает положения, направ-
ленные на организационное и методическое единообразие иссле-
23
дований, и главным достижением явилось создание института не-
государственной судебно-экспертной деятельности в Кыргызской
Республике, который способствует соблюдению принципа состяза-
тельности в процессе судопроизводства.
Кроме того, законом предусматриваются направления и формы
международного сотрудничества в области судебной экспертизы, в
том числе практической экспертной деятельности в рамках между-
народных договоров и взаимодействия в сфере научной деятель-
ности, а также при подготовке экспертных кадров.
Как Вы знаете, в странах ЕврАзЭС также предпринимаются
меры по принятию законов и внесений изменений и дополнений
в действующее законодательство с учетом норм вышеназванного
Типового закона о судебно-экспертной деятельности, одобренно-
го Межпарламентской Ассамблеей Евразийского Экономического
Сообщества.
Наряду с достижениями в вопросах унификации законодатель-
ства и регламентов правоприменительной практики в рамках со-
трудничества, на сегодняшний день имеется ряд вопросов требу-
ющих особого внимания. Прежде всего, в вопросах методического
и кадрового обеспечения судебно-экспертной деятельности в стра-
нах ЕврАзЭС.
Так, в вопросах по квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к судебным экспертам при их найме в государственные
экспертные учреждения, также в регламентации прохождений
предварительной подготовки (стажировки), стажу работы по спе-
циальности, ведению государственного реестра методов и методик
судебно-экспертных исследований.
К примеру, в соответствии со ст. 15 Закона Кыргызской Респу-
блики «О судебно-экспертной деятельности», экспертом может
быть гражданин Кыргызской Республики, обладающий специаль-
ными знаниями, имеющий высшее профессиональное образова-
ние и прошедший последующую подготовку по конкретной экс-
пертной специальности.
В соответствии с нормами закона Республики Казахстан «О су-
дебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», к судеб-
ному эксперту в органах судебной экспертизы предъявляются та-
кие требования, как наличие гражданства Республики Казахстан,
высшего образования, специальные знания в области определен-
24
ного вида экспертиз, также прохождение специальной подготовки
сроком до одного года.
Между тем, ни один из законодателей никаких требований к
государственному судебному эксперту по минимальному стажу
работы по специальности в соответствии с профильным образо-
ванием, также минимальному стажу экспертной работы как само-
стоятельно, так и в экспертном учреждении не предусматривает.
Отсутствует четкая нормативная регламентация по прохождению
специальной подготовки претендентов на замещение вакантных
должностей судебного эксперта.
В связи с чем считаем необходимым провести работу по следу-
ющим направлениям:
- разработка и утверждение единых квалификационных требо-
ваний, предъявляемым к судебным экспертам и, в первую очередь,
к государственным;
- разработка и принятие единых правил прохождения специаль-
ной подготовки по соответствующим видам экспертиз в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях;
- создание и ведение единого межгосударственного реестра ме-
тодик судебно-экспертных исследований, включающего как вновь
разработанные методики, так и разработанные ранее судебно-экс-
пертными учреждениями союзных республики и применяемые в
настоящее время;
- разработка и утверждение единого положения о проведении
сертификации судебных экспертов, а также единого образца Сер-
тификата компетентного судебного эксперта.
Принятие указанных документов позволит не только проводить
обучение и повышение квалификации судебных экспертов в лю-
бых государствах-членах ЕврАзЭС, но и проходить процедуру сер-
тификации с получением документа, легитимного во всех этих го-
сударствах. Это будет способствовать более успешному развитию
судебно-экспертной деятельности и оперативному внедрению в
экспертную практику новых методов исследований, а также новых
видов экспертиз. Таким образом, будет обеспечен единый подход
к проведению судебных экспертиз и возможности беспрепятствен-
ного использования заключений экспертов во всех государствах-
членах ЕврАзЭС.
Благодарю за внимание!
25
Михалева Татьяна Николаевна
Доцент кафедры международного частного и европейского
права Белорусского государственного университета, заместитель
руководителя Института - начальник отдела исследований
в области государственного строительства
и международного права Национального центра
законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь, к.ю.н.
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУ-
ДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
И ЕВРАЗЭС В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Успех экономической интеграции зависит во многом от эффек-
тивности реализации актов интеграционных объединений, что, в
свою очередь, зависит не только от положений, заложенных в пра-
ве такого интеграционного образования, но и от готовности нацио-
нальных правовых систем воспринимать создаваемые в его рамках
нормы, от согласованности национально-правовых норм относи-
тельно имплементации внешних обязательств. В данном контексте
есть три блока вопросов, подлежащих разрешению:
• существует ли устоявшееся понятие правовой интеграции и
его соотношения со смежными категориями?
• Единообразны ли подходы к приоритетности и юридической
силе международных обязательств различной правовой природы
в государствах-участниках ЕврАзЭС и ТС? Какова их внутренняя
иерархия?
• Единообразны ли имплементационные механизмы на нацио-
нальном уровне в государствах-участниках?
1. Правовая интеграция это целенаправленная деятельность по
сближению правовых систем, в том числе законодательств. Право-
вую интеграцию следует отличать от стихийного взаимного влия-
ния – интернационализации права. Среди ученых-правоведов нет
единства во взглядах как на определении интеграции, так и на ее
виды и инструментарий.
К видам правовой интеграции относят, как правило, сближение,
гармонизацию и унификацию. Юртаева Е.А. (Россия) предлагает в
26
качестве общего понятия термин «сближение», в рамках которого
следует различать гармонизацию (устранение правовых различий,
препятствующих интеграции) и унификацию (сведение к полному
единообразию)
1
. Томашевский К.Л. отмечает, что гармонизация
– это более мягкий способ сближения национальных законода-
тельств и правовых систем
2
. Барков А.В, напротив, полагает, что
основной целью гармонизации и является установление единоо-
бразного (унифицированного) порядка регулирования правоотно-
шений
3
.
По нашему мнению процесс правовой интеграции следует обо-
значить по мере возрастания и углубления интеграции как следу-
ющий: от координации (соотнесения), через сближение, гармони-
зацию, к унификации. И если последнее – это общее приведение
к единому или единообразному правовому регулированию, то гар-
монизация это такое всестороннее устранение коллизий, которое
позволит двигаться системам в общем правовом ритме, сближение
– это общая стратегическая направленность правового регулирова-
ния в субъектах, а координация – это точечное соотнесение.
Также, необходимо учитывать разнообразие правовой приро-
ды норм, в отношении которых поставлены задачи правовой ин-
теграции. Это договорные нормы, обычаи, модельные и типовые
законы, основы законодательства, своды единообразных правил,
решения судебных органов, нормы вторичного права, что особен-
но актуально для высокоинтеграционных образований.
В Концепции совершенствования законодательства Республики
Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь
от 10 апреля 2002 года № 205, закреплено, что «сотрудничество
Республики Беларусь с международными организациями и меж-
государственными образованиями предполагает координацию и
сближение национального законодательства прежде всего с зако-
нодательствами Российской Федерации, государств-участников
Евразийского экономического сообщества, Содружества Неза-
1
Юртаева, Е.А. Межгосударственная интеграция постсоветских стран: правовые про-
блемы / Журнал российского права. – 1999. – №1. – С. 153–162. – C. 153-154.
2
Томашевский К.Л. Гармонизация трудового законодательства в рамках ЕврАзЭС // Про-
мышленно-торговое право. – 2011. – № 1. – С. 93–96. – C. 93-94.
3
Барков, А.В. Проблемы гармонизации в евразийском экономическом сообществе / Журнал
российского права. – 2003. – № 8. – С. 137–144. – C. 137.
27
висимых Государств, а затем – и со странами Европы»
4
. Право-
вая интеграция как одна из первичных задач заявлена и во мно-
гих международно-правовых актах евразийского региона. В то же
время, как справедливо отмечает В.С. Каменков, д.ю.н., профес-
сор, Заслуженный юрист Республики Беларусь, «при сближении
и гармонизации законодательств различных государств не обяза-
тельно все их принципы унифицировать, нивелировать и приво-
дить к полному единству. То есть целью гармонизации не должен
быть отказ от специфики национальных традиций права, отража-
ющих разнообразие и уникальность организации жизни в разных
государствах»
5
. Актуально звучат слова Ю.А.Тихомирова, д.ю.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации:
«время крутых перемен требует бережного отношения к правовым
системам и их согласованности»
6
.
Российский ученый Воронцова Н.А. к числу основных принци-
пов гармонизации национальных законодательств относит:
- согласованность правового регулирования на условиях, взаи-
моприемлемых для государств-участников интеграционного про-
цесса;
- синхронность принятия актов по вопросам углубления инте-
грации;
- последовательность этапов гармонизации в соответствии с
юридической значимостью и иерархией законодательных и иных
правовых актов;
- приоритетность общепринятых принципов международного
4
Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь: утв. Указом Пре-
зидента Республики Беларусь, 10 апр. 2002 г., № 205 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск, 2010.
5
Каменков, В.С. Влияние судебной деятельности на гармонизацию национального зако-
нодательства стран-участниц современных межгосударственных образований: Доклад на
международной конференции «II Международный летний университет Беларусь – Германия
– Франция», г. Минск, 25 июня 2012 года / В.С. Каменков // [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа http://court.by/stativistuplenia/e7ff18eaca7a5eb3.html. – Дата доступа : 28.09.12.
6
Тихомиров, Ю.А. Национальные законодательства и международное право: параллели и
сближения / Ю.А.Тихомиров // Московский журнал международного права. – 1993. – № 3. –
С. 80 – 88. – C. 88.
28
права над актами национального законодательства
7
. Не останав-
ливаясь подробно с критическим анализом подобной позиции, от-
метим, что правовая интеграция действительно должна проходить
по четко выверенным правилам, определенным этапам, телеологи-
чески обусловлено. Все это имеет непосредственное отношение к
принципам, которым было уделено внимание выше.
По мнению Рафалюк Е.Е. (Россия), «в современный период
формируется наднациональная унификация», которая отличает-
ся от международной использованием «метода принятия унифи-
цированных актов уполномоченными органами интеграционного
объединения», «инструментами унификации являются решения
органов интеграционного сообщества, которые вводятся в нацио-
нальное право государств на основе принципов непосредственно-
го применения, прямого действия, верховенства
8
. Действительно,
методология правовой интеграции в международном контексте и
региональном существенно отличается, но помимо этого различны
и цели правовой интеграции в контексте региональной интеграции
и в контексте международного сотрудничества. В рамках между-
народных организаций или двустороннего сотрудничества право-
вая интеграция направлена на сближение национального законо-
дательства, как правило, во избежание коллизий. В региональном
интеграционном образовании правовая интеграция раскрывается
гораздо полнее: это еще и создание дополнительно действующего
правового режима, который един для всех государств-участников,
единой, как правило, наднациональной, правовой системы.
Егоров А.В. (Беларусь) особое внимание уделяет обслужива-
ющей роли правовой интеграции «в международном сближении
стран и народов»: «она не возникает сама по себе и тем более, не-
посредственно не порождает других видов интеграции. Она мо-
жет лишь ускорять интеграционные процессы, облагораживать их,
7
Воронцова, Н.А. Правовые основы становления и функционирования межгосударственно-
го механизма интеграционных процессов в Евразийском экономическом сообществе: авторе-
ферат докт. юрид. наук; 12.00.10 / Н.А.Воронцова. – М. : 2004. – 32 c. – C. 11.
8
Рафалюк, Е.Е. Решения судов интеграционных объединений Латинской Америки как
форма унификации международного частного права : автореферат дисс… канд. юрид. наук;
12.00.03 / Е.Е. Рафалюк. – М. : Росс. акад. правосуд., 2010. – 26 с. – C. 11-12.
29
создавая «единый правовой порядок»
9
. Правовая интеграция, как и
любое право, само по себе является регулятором отношений, по-
рождением и медиатором социальной действительности. Однако
интеграция обладает важной особенностью по сравнению, напри-
мер, с просто международным сотрудничеством: направления и
виды интеграции тесно взаимосвязаны, при чем результативность
каждого из направлений складывается в общий суммарный эффект
не арифметически, а с дополнительным эффектом. Например, чем
плотнее социальная интеграция, тем эффективнее продвигается
экономическая, при ослаблении одной из составляющих инте-
грационный «провал» дает о себе знать кратно. Таким образом,
успешная правовая интеграция делает регулируемые правоотно-
шения более плодотворными, дальнейшая продвинутая интегра-
ция, в свою очередь, требует еще большей и глубокой правовой
интеграции, более совершенных, отточенных ее механизмов и т.д.
Из этого многообразия точек зрения хотелось бы выделить
главное: во-первых, необходимо унифицировать терминологию и
инструментарий правовой интеграции в интеграционных соглаше-
ниях и иных актах, в противном случае цели не только могут быть
разными, но и противоположными. Во-вторых, следует понимать,
что правовая интеграция в совокупности с иными видами интегра-
ции обладает синергическим эффектом. Чем яснее представлены
цели и задачи интеграции, четко выделены сферы интеграции и
планомерно работают все механизмы от организационно-техниче-
ского до правового в социально-гуманитарной, экономической и
других областях, тем выше совокупная эффективность каждого из
интегрируемых направлений. В-третьих, в интеграционных обра-
зованиях правовая интеграция имеет двоякую направленность: с
одной стороны, правовая интеграция нацелена на создание единой
правовой системы, в которой бы функционировал особый (надна-
циональный) правовой порядок со своими целевыми установками,
принципами, источниками, механизмами реализации норм и т.п., с
другой стороны, достижение единообразия в национально-право-
вом регулировании через межпарламентское сотрудничество, ти-
повые и модельные законодательные акты, проч.
9
Егоров, А.В. Правовая интеграция и ее содержание / А.В. Егоров // Государство и право. –
2004. – № 6. – С. 74–84. – C. 76
30
2. Вторая поставленная проблема – создание такой единой си-
стемы международных обязательств, которая бы обладала четкой
внутренней и внешней иерархией, чтобы было понятно, как реали-
зовывать эти региональные обязательства исходя не только из со-
отношения с национальным законодательством, но и места актов в
системе права ЕврАзЭС и их соотношения с другими правовыми
режимами.
Для выяснения круга источников права, действующих в рамках
указанных объединений, принципиальное значение имеет посту-
лат о том, что норма права возникает только на основе согласован-
ных воль субъектов относительно признания того или иного пра-
вила в качестве таковой. Такая позиция традиционна для теории
права и используется в том числе при характеристике источников
права ЕврАзЭС. Так, белорусский ученый А.И. Зыбайло класси-
фицирует их «исходя из формально-юридического определения
источников права как форм, при помощи которых фиксируются,
закрепляются, официально выражаются юридические нормы»
10
.
В международном праве к (основным) источникам, бесспорно,
относят международный договор и обычай. Остальные, как пере-
численные в ст.38 Статута Международного Суда ООН (общие
принципы права, признанные цивилизованными нациями, судеб-
ные решения и доктрины наиболее квалифицированных специали-
стов), так и не поименованные там (акты международных межпра-
вительственных организаций, односторонние акты), оцениваются
в доктрине по-разному: и как вспомогательное средство для опре-
деления содержания международно-правовых норм, и как элемент
процесса нормообразования, и как источник обязательств, проч.
Источники права евразийских интеграционных образований раз-
нообразны, представляют собой разветвленную систему, имеют
особенности по сравнению с классической международно-право-
вой моделью источников.
10
Зыбайло, А.И. Место источников права ЕврАзЭС в правовых системах государств-
членов / А.И. Зыбайло // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 7 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=2612:2013-09-09-09-36-50&catid=1:eurasianintegration&Itemid=1. – Дата доступа :
10.09.2013.
31
А.И. Зыбайло к источникам права ЕврАзЭС относит «между-
народные договоры (как заключаемые самой организацией при
осуществлении ее полномочий согласно ст. 11 Договора 2000 г.,
так и договоры, заключенные государствами-членами ЕврАзЭС
для достижения ее целей, включая Договор 2000 г.), Основы за-
конодательства ЕврАзЭС, которые устанавливают единые для
Сторон нормы правового регулирования в базовых сферах право-
отношений и которые принимаются путем заключения Сторонами
соответствующих соглашений (ст. 1 Договора о статусе Основ за-
конодательства ЕврАзЭС, порядке их разработки, принятия и реа-
лизации от 18 июня 2004 г.), а также решения органов ЕврАзЭС,
носящие нормативный характер, которые становятся обязательны-
ми для государств-членов после их имплементации в националь-
ное законодательство»
11
.
По мнению казахского юриста Кулматова Т.Ш., к основным
источникам права ЕврАзЭС следует отнести международные до-
говоры ЕврАзЭС, Основы законодательства ЕврАзЭС, решения
органов ЕврАзЭС, носящие нормативный характер. К вспомога-
тельным – типовые проекты, принимаемые Межпарламентской
Ассамблеей ЕврАзЭС, решения советов и комиссий, созданных
Межгоссоветом ЕврАзЭС, Межпарламентской ассамблеей и Инте-
грационным комитетом ЕврАзЭС
12
.
На наш взгляд, акты рекомендательного характера, в том чис-
ле типовые проекты, не относятся к источникам права, поскольку
не создают согласованных обязательных правил. В связи с этим
нельзя квалифицировать их в качестве вспомогательных или ка-
ких-либо еще источников права. Также, полагаем нецелесообраз-
ным деление источников права ЕврАзЭС и иных евразийских ин-
теграционных образований на основные и вспомогательные (такое
11
Зыбайло, А.И. Место источников права ЕврАзЭС в правовых системах государств-
членов / А.И. Зыбайло // Евразийский юридический журнал. – 2013. - № 7 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=2612:2013-09-09-09-36-50&catid=1:eurasianintegration&Itemid=1. – Дата доступа :
10.09.2013.
12
Кулматов, Т.Ш. Право ЕврАзЭС : проблемы и перспективы определния правового стату-
са решений органов ЕврАзЭС / Т.Ш. Кулматов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
sudsng.org/download_files/publication/konf/konf20.pdf. - Дата доступа : 25.08.2013
32
деление, в первую очередь, актуально для судебного органа, когда
необходимы вспомогательные средства для толкования той или
нормы договорного или обычного права). С точки зрения постро-
ения системы правовых источников ЕврАзЭС нецелесообразно
специально выделять Основы законодательства в качестве отдель-
ного вида, поскольку как таковые они являются международными
договорами. Как будет рассмотрено ниже, Основы законодатель-
ства действительно обладают рядом специфических черт, однако
исходя из такого посыла, в качестве особого источника следовало
бы выделять и Таможенный кодекс Таможенного союза, принятый
посредством международного договора, но обладающий рядом
специфических черт, о чем также будет сказано ниже. В целом же,
все источники права евразийских интеграционных объединений
имеют либо договорную, либо недоговорную природу. И первая,
и вторая группа обладают своими особенностями и состоят из раз-
личных с точки зрения внутренней и внешней иерархии актов.
Попытаемся проанализировать источники права евразийских
интеграционных образований как определенную систему, обуслов-
ленную институциональным единством, выстроить их внутрен-
нюю иерархию в соответствии с юридической силой, приписывае-
мой им в результате согласования воль субъектов правотворчества,
и охарактеризовать их с учетом их места в такой системе.
В качестве, назовем условно, «базисных» источников права ев-
разийских интеграционных образований «первичного» порядка
13
,
следует квалифицировать международные договоры государств,
учреждающие Евразийское Экономическое Сообщество и уста-
навливающие основные правила формирования и функционирова-
ния таможенного союза и Единого экономического пространства.
К этой же категории относятся международные договоры, которы-
ми оформляются поправки в вышеуказанные договоры.
Договор об учреждении Евразийского экономического сообще-
ства от 10.10.2000 года, помимо того, что является как таковой до-
говором, учреждающим международную организацию, в ч.2 ст.2
устанавливает приоритет по отношению ко всем ранее принятым
между государствами-участниками договорами и решениями орга-
13
В приводимой терминологии нет прямой аналогии с первичным, вторичным и третич-
ным правом Европейского союза.
33
нов управления интеграцией, в том числе таким, как Соглашение о
Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой
Беларусь от 6 января 1995 года, Соглашение о Таможенном союзе
от 20 января 1995 года, Договор об углублении интеграции в эко-
номической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года (далее
– Договор от 29 марта 1996 года), Договор о Таможенном союзе
и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года
(далее – ДТСиЕЭП). Приоритетным он будет являться и в отноше-
нии более поздних международных договоров в рамках ЕврАзЭС,
имеющих специальный объект регулирования, вне зависимости
от того, обусловлены они Договором 2000 года (как, например,
Соглашение об основах гармонизации технических регламентов
государств-членов Евразийского Экономического сообщества, Со-
глашение о применении Единого знака обращения продукции на
рынке государств-членов ЕврАзЭС от 19 мая 2006 года) или нет
(Соглашение о проведении согласованной политики в области тех-
нического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер Ев-
разийского экономического сообщества от 25 января 2008 года).
Такие важные договоры в первой категории договоров – вехи с
точки зрения развития интеграции – как Договор о создании еди-
ной таможенной территории и формировании Таможенного союза
от 06.10.2007 года, Договор о Комиссии таможенного союза от
06.10.2007 года, Договор о Евразийской экономической комиссии
от 18 ноября 2011 года (далее – ДЕЭК), основаны на Договоре 2000
года. Помимо институциональных характеристик в них содержат-
ся положения о порядке принятия, вступления в силу и юридиче-
ской силе правовых актов недоговорного характера.
Наряду с последними тремя указанными договорами, к первич-
ным источникам следует отнести и Протокол о порядке вступления
в силу международных договоров, направленных на формирова-
ние договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и
присоединения к ним от 06.10.2007 года. Данный международный
договор устанавливает не только правила вступления в силу всех
международных договоров, составляющих договорно-правовую
базу Таможенного союза, «пакетный» принцип их принятия и дей-
ствия (стст.2-4), но и выстраивает иерархию всех международных
договоров, действующих или которые будут заключены в рамках
Таможенного союза по следующему правилу: приоритетом будут
34
обладать договоры (соответствующие положения), направленные
на более высокую степень интеграции (ст.5).
Кроме того, в этой же категории необходимо отметить и Дого-
вор о статусе Основ законодательства Евразийского экономическо-
го сообщества, порядке их разработки, принятия и реализации от
18.06.2004 года в силу того, что в нем предусмотрен такой особый
вид правовых актов как Основы законодательства, являющиеся по
сути своей международными договорами, но обладающие особым
значением с точки зрения правовой унификации национального
законодательства и имеющие специфический порядок разработки
и принятия, а также контроля за их исполнением. Отметим, что
речь идет именно о самом Договоре 2004 года, Основы законо-
дательства же как самостоятельный источник относятся к и рас-
смотрены в категории «вторичных». Таким образом, характерной
чертой всех вышеуказанных договорных источников «первично-
го» порядка является то, что в них закреплены основы институци-
онального построения и/или формирования правовой базы ЕврАз-
ЭС, ТС и ЕЭП.
Немаловажную роль в построении внешней иерархии, следова-
тельно, и характеристики юридической силы и действия источни-
ков права ЕврАзЭС и ТС и ЕЭП играет их соотношение с правом
Всемирной торговой организации как универсальным междуна-
родно-правовым режимом для мировой торговли. Договором о
функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней
торговой системы от 19.05.2011 года (вступил в силу 22.08.2012
года) избран единственный верный в данном случае подход о при-
оритете норм ВТО перед правом ТС и ЕЭП. Согласно ст.1 обяза-
тельства ВТО являются частью правовой системы ТС. Частью 1
ст.2 предусмотрено принятие мер «для приведения правовой си-
стемы Таможенного союза и решений его органов в соответствие
с Соглашением ВТО, как это зафиксировано в Протоколе о присо-
единении каждой из Сторон, включая обязательства каждой Сто-
роны, принятые в качестве одного из условий ее присоединения к
ВТО. До того как эти меры приняты, положения Соглашения ВТО,
включая обязательства, принятые Сторонами в качестве условий
их присоединения к ВТО, имеют приоритет над соответствующи-
ми положениями международных договоров, заключенных в рам-
ках Таможенного союза, и решений, принятых его органами».
35
Особое место среди норм вышеуказанных первичных источни-
ков занимают нормы-принципы, являющиеся основополагающи-
ми началами, фундаментом евразийской интеграции. Придавая им
особое системообразующее значение, акцентируем на них отдель-
ное внимание.
В ДТСиЕЭП к принципам отнесены:
- принцип недискриминации;
- принцип взаимной выгоды;
- общие (универсальные) принципы: взаимопомощь, добро-
вольность, равноправие, ответственность за принятые обязатель-
ства, открытость. Однако эти принципы несмотря на отсылку в
более поздних договорах к ДТСиЕЭП все же не отражают актуаль-
ный этап развития евразийской интеграции. Для целей выявления
современных принципов евразийского интеграционного правопо-
рядка обратимся положениям одного из наиболее поздних доку-
ментов, а именно к статье 2 ДЕЭК:
- обеспечение взаимной выгоды, равноправия и учета нацио-
нальных интересов государств-членов;
- экономическая обоснованность принимаемых решений;
- открытость, гласность, объективность. Очевидно, что эти
принципы, как и в более ранних документах, направлены главным
образом на экономическое сотрудничество. Они вполне верны в
отраслевом отношении, однако не могут полноценно представить
собой фундамент евразийской интеграции, поскольку они никак не
скоррелированы ни с общей системой международного права, ни
с национальными системами, ни выражают особенности данного
интеграционного процесса.
С учетом того, что в настоящее время ведется работа над ко-
дификацией правовой базы ТС и ЕЭП, можно порекомендовать к
включению в одну из первых статей такого договора принципов
функционирования Евразийского экономического союза в систем-
ном виде, обязательно указав на необходимость соблюдения об-
щепризнанных принципов международного права, норм и правил
ВТО, согласованных сторонами. Также, в кодифицированном акте
следует обозначить квалификационные (функциональные) прин-
ципы права интеграционного образования, как, например, прин-
цип приоритета (верховенства), действующий в системе права
Европейского союза, конституционные принципы функциониро-
36
вания интеграционного образования, в том числе принцип равен-
ства государств (его не следует отождествлять с международно-
правовым принципом суверенного равенства государств), принцип
лояльного сотрудничества, принцип пропорциональности и т.п.
Остальные международные договоры государств-членов
ЕврАзЭС, ТС и ЕЭП между собой (внутренние международные
договоры) по специальным вопросам, договоры самих интеграци-
онных образований (в данном случае только ЕврАзЭС, так как ТС
и ЕЭП не обладают международной правосубъектностью, а явля-
ются этапами экономической интеграции, институционализиро-
ванными и функционирующими в рамках ЕврАзЭС) с третьими
государствами также являются по своей природе основным источ-
ником, или первичным с точки зрения правовой природы субъекта
правотворчества. Однако они, безусловно, в случае коллизии или
для целей толкования будут подчинены целям, задачам, принци-
пам интеграции, изложенным в вышеуказанных «базисных» доку-
ментах.
Внутренние международные договоры по специальным вопро-
сам. Частично правила иерархии и действия внутренних между-
народных договоров были изложены выше (правило «приорите-
та продвинутых соглашений», «пакетный принцип» и проч.). В
остальном следует руководствоваться общими правилами опре-
деления приоритета международных договоров, выработанными
международным правом.
Безусловно, есть и ряд особенностей в принятии и действии
отдельных международных договоров, обусловленных целями и
задачами интеграции. Так, особым источником, основанным на
договорном начале, является Таможенный кодекс Таможенного со-
юза (ТК ТС) – он введен в действие в качестве приложения к меж-
дународному договору, а именно Договору о Таможенном кодексе
таможенного союза от 27.11.2009 года. ТК ТС действует приори-
тетно к национальному законодательству и имеет преимуществен-
ную силу над иными положениями таможенного законодательства
таможенного союза.
По поводу Основ законодательства Евразийского экономиче-
ского сообщества отметим, что они принимаются путем заключе-
ния соответствующих соглашений, в силу чего по своей правовой
природе также являются актами договорного характера. Такие
37
международные договоры отличаются не только спецификой раз-
работки и принятия, регламентированными в Порядке разработки,
рассмотрения, принятия, изменения, приостановления и прекра-
щения действия Основ законодательства ЕврАзЭС, являющемся
неотъемлемой частью Договора о статусе Основ законодатель-
ства Евразийского экономического сообщества, порядке их разра-
ботки, принятия и реализации от 18.06.2004 года. Также, соглас-
но ст.4 указанного Договора Основы законодательства ЕврАзЭС
имеют единый четко регламентированный порядок вступления в
силу: они вступают в силу со дня сдачи депозитарию последне-
го письменного уведомления о выполнении внутригосударствен-
ных процедур, необходимых для их вступления в силу, всеми
государствами-участниками. Как отмечает Н.Б.Слюсарь, при про-
работке вопроса об эффективном правовом механизме унифика-
ции законодательств-членов был учтен опыт СНГ и ЕС. В рамках
ЕврАзЭС стремились избежать рекомендательности, примерно-
сти (в отличие от рекомендательных законодательных актов МПА
СНГ), в результате чего была реализована идея об Основах зако-
нодательства
14
. Однако с сожалением следует отметить, что пока
такая идея не дает конкретных результатов – в основном, речь идет
о разработанных чуть более десятка концепций Основ законода-
тельства и нескольких проектах
15
.
Договоры с третьими государствами. Сложность соотношения
правовых режимов, установленных договорами внутри ТС и ЕЭП,
и регламентированных договорами ЕврАзЭС или его государств-
членов с третьими государствами обусловлена тем, что эти режимы
не являются в принципе соподчиненными, они абсолютно равно-
значно функционируют в международно-правовой среде и под-
чиняются только общим правилам в отношении международных
договоров, установленных Венской конвенцией о праве междуна-
родных договоров 1969 года, Венской конвенцией о праве догово-
ров между государствами и международными организациями или
14
Слюсарь, Н.Б. Правовой механизм унификации законодательств государств-членов Ев-
разийского экономического сообщества / Н.Б. Слюсарь // Бюллетень юстиции Российской Фе-
дерации. – 2004. – № 7. – С. 51– 54. – C. 51-52
15
Документы МПА ЕврАзЭС. Основы законодательства // [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://www.ipaeurasec.org/docs/?data=docs_2. – Дата доступа : 20.08.2013.
38
международными организациями 1986 года. Так, несмотря на то,
что внутреннее право Таможенного союза налагает обязательство
не применять более льготные режимы, касающиеся экспорта или
импорта товаров, и по прочим вопросам (ст.5 Договора о создании
единой таможенной территории и формировании Таможенного со-
юза), при наличии внешних коллизий с положениями двух- или
многосторонних договоров с третьими государствами положение
внутреннего права ТС, как и положения внутреннего законода-
тельства, не являются основанием для невыполнения международ-
ных обязательств.
«Вторичное» право формируют акты органов ЕврАзЭС, в том
числе функционирующие для ТС и ЕЭП, которые носят обяза-
тельный характер. Среди последних следует отметить акты вну-
треннего права ЕврАзЭС, обладающие всеми особенностями и
характеристиками, как внутреннее право любой международной
организации. Особое место среди актов, принимаемых органами
ТС, занимают акты прямого действия.
Акты, принимаемые органами ЕврАзЭС, обусловлены спец-
ификой целей и задач, которые поставлены в процессе развития
интеграции. В Договоре 2000 года даны общие положения о струк-
туре органов ЕврАзЭС и их компетенции, принимаемых ими ак-
тах. По мнению Экономического Суда СНГ в деле № 01-1/3-05 от
10 марта 2006 года в отношении всех актов всех органов ЕврАзЭС
в качестве общего, родового используется понятие «решение». По-
сле чего сделан, впрочем, абсолютно верный вывод о сфере разгра-
ничении таких решений на обязательные и рекомендательные
16
. На
наш взгляд, под «решениями органов ЕврАзЭС» в Договоре 2000
года однозначно понимаются только решения Межгоссовета (ч.2
ст.5) и решения Интеграционного комитета в сфере внутриоргани-
зационной, т.е. не требующей реализации на национальном уров-
не, т.к. они касаются только внутренней деятельности организа-
ции, а также решения Интеграционного комитета, принимаемых
в порядке делегирования ему полномочий Межгоссоветом (абз.2
16
Консультативное заключение Экономического Суда СНГ № 01-1/3-05 от 10.03.2006 г ода
о толковании Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октя-
бря 2000 года // Решения Экономического Суда Содружества Независимых Государств. 1992-
2006 / Экономический Суд СНГ. – Минск : Ковчег. – С. 507–517. – C. 511.
39
ч.2 п.1 ст.6). Такие решения в соответствии с ч.1 ст.14 Договора
2000 года требуют принятия национальных правовых актов для
их эффективного исполнения. Именно эта норма и ее толкование
в контексте всего договора стала основой уже упомянутого Кон-
сультативного заключения Экономического Суда СНГ № 01-1/3-05
от 10.03.2006г., выполнявшего на тот момент функции Суда Евр-
АзЭС, о том, что «Евразийское экономическое сообщество не об-
ладает наднациональными полномочиями и акты его органов не
могут применяться в государствах непосредственно». Кроме того,
по мнению Экономического Суда СНГ, ч.1 ст.14 Договора от 10
октября 2000 года исключает действие ст. 58 ДТСиЕЭП и ст. 24
Договора от 29 марта 1996 года в части непосредственного приме-
нения государствами-участниками, их органами и организациями
решений Межгосударственного Совета ЕврАзЭС. Все остальные
акты, принимаемые этими и иными органами ЕврАзЭС, не поиме-
нованы в качестве решений и на них такой порядок исполнения
не распространяется. Таким образом, только эти виды актов явля-
ются обязательными. Во внутренней иерархии они размещаются
после международных договоров, если реализуются опосредо-
ванно, через национальные правовые акты, а не через принятие
международного договора. Остальные акты – типовые проекты,
рекомендации Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС, рекомен-
дации Интеграционного комитета, прочие рекомендательные акты
не являются обязательными и не относятся к источникам права
ЕврАзЭС.
Главной чертой правовой базы ТС и ЕЭП, в отличие от
ЕврАзЭС, как более продвинутых уровней интеграции, является
наличие среди источников актов прямого действия, не требующих
проведения имплементационных процедур на внутригосудар-
ственном уровне ввиду непосредственного их применения.
Что касается решений КТС, то в Договоре о КТС не указано
прямо на их непосредственное применение, однако из смысла ст.8
это четко усматривается. Их место, несмотря на особую юридиче-
скую силу и порядок реализации на национальном уровне, можно
определить как подчиненное нормам договорно-правовой базы ТС
и ЕЭП. Это вытекает из пределов полномочий КТС, ограничен-
ными международными договорами между сторонами, а также
компетенции Суда ЕврАзЭС, призванного оценивать соответствие
40
актов органов ТС договорно-правовой базе. Кроме того, решения
КТС должны соответствовать и решениям Высшего органа ТС.
КТС была упразднена, и в порядке правопреемства ее функции
выполняет Евразийская Экономическая Комиссия (ЕЭК), при этом
акты КТС продолжают действовать и ЕЭК является преемником
обязательств, связанных с применением таких актов.
Что касается решений ЕЭК, то здесь ситуация с определением
их места в правовой системе ТС и ЕЭП несколько иная. Согласно
ч.2 п.1 ст.5 Договора о ЕЭК решения ЕЭК подлежат непосредствен-
ному применению на территориях государств-участников и входят
в договорно-правовую базу ТС и ЕЭП. Последнее может означать,
что приоритетность акта – решения ЕЭК или международного до-
говора будет определяться исходя из общих правил, применимых к
международным договорам (например, lex speciali derogat generali,
lex posterior derogat legi priori и т.д.). Однако системное толкование
Договора о ЕЭК позволяет нам избежать столь опасного вывода.
Так, в соответствии с п.1 ст.5 Договора о ЕЭК данный орган при-
нимает решения «в пределах своих полномочий». Согласно абз.1
ч.1 ст.3 данного Договора пределы полномочий определяются са-
мим договором, международными договорами, формирующими
договорно-правовую базу ТС и ЕЭП, а также решениями Высшего
Евразийского экономического совета. Итак, внутренняя иерархия
решений ЕЭК и международных договоров такова, что первые
должны соответствовать вторым, а соответственно, последние
приоритетны. Это поддерживает и концепцию компетенции Суда
ЕврАзЭС, а именно положения п.4 ст.13 Статута Суда ЕврАзЭС.
Отдельно с точки зрения внешней иерархии правопорядков
заслуживают внимания технические регламенты. Соглашением
о единых принципах и правилах технического регулирования в
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Феде-
рации предусмотрено, что в случае принятия технического регла-
мента Евразийского экономического сообщества в отношении про-
дукции, на которую принят технический регламент Таможенного
союза, действие технического регламента Таможенного союза или
соответствующей его части прекращается с даты вступления в
силу технического регламента Евразийского экономического со-
общества.
В целом, безусловно, то, что прямое действие решений ЕЭК
41
четко зафиксировано в международном договоре, является пози-
тивной новеллой современного евразийского правопорядка. Одна-
ко при этом Договором о ЕЭК не решен вопрос о соотношении
по юридической силе решений ЕЭК и норм национального пра-
ва государств-членов. Следует полностью согласиться с мнением
А.И. Зыбайло, что «в целях надлежащей реализации актов Сооб-
щества следует установить единые правила их имплементации на
национальном уровне, регламентировать их соотношение с НПА
государств-членов», «отсутствие единообразного подхода к соот-
ношению международно-правовых актов Сообщества с НПА го-
сударств-членов ЕврАзЭС, серьезно препятствующее процессу их
дальнейшей интеграции с выходом на ее новую ступень – Евразий-
ский союз»
17
.
В дополнение к вышесказанному анализ полномочий Сове-
та Комиссии и Коллегии Комиссии в принятии решений, а также
анализ содержания, уровня и значения этих решений для интегра-
ционного процесса, и, следовательно, их соотношения по юриди-
ческой силе между собой, по мнению Е.Т. Байльдинова, позволя-
ют сделать вывод о том, что Совет, призванный в соответствии с
Договором обеспечивать баланс национальных интересов, факти-
чески выполняет и надзорные функции
18
. Действительно, любые
решения Коллегии, которые могут противоречить национальным
интересам какой-либо Стороны или ограничивать ее суверенитет,
могут быть заблокированы Советом (см. ст. 13 Договора о ЕЭК).
Решения Коллегии Комиссии могут быть отменены или изменены
в течение 10 календарных дней с даты его принятия (по инициа-
тиве государства или члена Совета Комиссии). Этот вопрос рас-
сматривается Советом Комиссии в течение 10 дней. В дальнейшем
можно обжаловать в течение 30 дней с момента опубликования
такого решения Совета через письмо от имени Главы правитель-
17
Зыбайло, А.И. Место источников права ЕврАзЭС в правовых системах государств-чле-
нов / А.И. Зыбайло // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eurasialegal.info/
index.php?option=com_content&view=article&id=2612:2013-09-09-09-36-50&catid=1:eurasianint
egration&Itemid=1. – Дата доступа : 10.09.2013
18
Байльдинов, Е.Т. Особенности современного евразийского интеграционного правопорядка
/ Е.Т. Байльдинов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eurasialegal.info/index.
php?option=com_content&view=article&id=1594:2012-11-15-04-23-44&catid=1:eurasianintegrati
on&Itemid=1. – Дата доступа : 10.09.2013.
42
ства в Высшем Евразийском экономическом совете. Кроме того,
согласно п. 76 Регламента Коллегия может сама отменить свое ре-
шение, если на него поступило заявление стороны или члена Сове-
та. Таким образом, в настоящее время в отношении актов ЕЭК есть
механизм сдержек и противовесов. Это, безусловно, своеобразный
механизм, однако он необходим в том или ином виде в интеграци-
онном объединении. Например, свой механизм сдержек и противо-
весов и учета национальных интересов при правотворчестве пред-
усмотрен и в рамках Европейского Союза.
Немного следует сказать и о порядке действия актов, непо-
средственно применимых на национальном уровне. Решения ЕЭК,
ухудшающие положение физических лиц, юридических лиц, об-
ратной силы не имеют. Решения ЕЭК, улучающие положение фи-
зических лиц, юридических лиц, имеют обратную силу, если это
в них прямо предусмотрено. Если иное не предусмотрено самим
актом или международным договором, они вступают в силу не ра-
нее чем через через 30 календарных дней с даты их официального
опубликования (опубликование производится путем размещения
на официальном сайте в сети интернет и направляется сторонам в
течение трех календарных дней с момента принятия) в отношении
всех лиц – граждан, резидентов, и на территории всех государств-
членов. Раньше, но не менее чем через 10 календарных дней всту-
пают в силу «улучшающие» решения.
Несколько особняком стоят решения Суда ЕврАзЭС. Согласно
традиционных подходов к юридической роли судебных решений
в континентальной правовой системе (к которой относятся все го-
сударства участники рассматриваемых интеграционных объедине-
ний), судебные решения не являются источником права. Не будем
перечислять все сферы компетенции Суда, они достаточно четко
прописаны в ст.13 Статута. Заметим, однако, что среди прочего в
связи с формированием ТС Суд рассматривает дела о соответствии
актов органов Таможенного союза международным договорам,
составляющим договорно-правовую базу Таможенного союза, об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов Таможен-
ного союза. Бесспорно то, что Суд обеспечивает единообразное
применение Договора и других действующих в рамках Сообщества
международных договоров и принимаемых органами ЕврАзЭС ре-
шений. Это зафиксировано ч.1 ст.13 Статута Суда ЕврАзЭС и явля-
43
ется своеобразным механизмом нормоконтроля со стороны Суда.
Однако с учетом ч.1 ст.25 Статута Суда ЕврАзЭС, где сказано, что
«Суд принимает решения, в которых предписывает меры для его
исполнения», Суд оказывается вправе не только отменить (аннули-
ровать) действие акта органов ТС, но и предписать, каким образом
правоотношения должны быть урегулированы. Такой нормокон-
троль может стать нормообразующим. Кроме того, деятельность
международного судебного учреждения имеет свою специфику
по сравнению с национальными судами и решения международ-
ного судебно органа зачастую содержат так называемые правовые
позиции, которые формируют общеобязательные установления и
служат основой для вынесения решений в дальнейшем. Абзацем 8
п.1 ст.11 Регламента Суда ЕврАзЭС установлено, что «суд, рассма-
тривая дело, применяет принципы и нормы права в соответствии
с тем, как они были истолкованы в предыдущих судебных актах
Суда». Этот прообраз прецедента, всецело вписывающийся в рам-
ки принципа правовой определенности, о котором уже шла речь
выше и который набирает популярность, в том числе и в деятель-
ности Суда ЕврАзЭС, свидетельствует, что в ходе практики Суда
ЕврАзЭС, при реализации заложенной в Статуте компетенции воз-
можно развитие понимания и расширение источниковой базы пра-
ва евразийских интеграционных объединений.
3. Наконец, перейдем к различиям в национальных имплемен-
тационных механизмах.
Согласно ст. 33 Закона Республики Беларусь «О международ-
ных договорах Республики Беларусь» 2008 г. нормы права, содер-
жащиеся в международных договорах Республики Беларусь, явля-
ются частью действующего на территории Республики Беларусь
законодательства, подлежат непосредственному применению,
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для
применения таких норм требуется принятие внутригосударствен-
ного нормативного правового акта. Они имеют силу того норма-
тивного правового акта, которым выражено согласие Республики
Беларусь на обязательность для нее соответствующего междуна-
родного договора. Норма аналогичного содержания представлена
в ст.20 Закона «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь» 2000 г.
В ряде специальных (отраслевых) нормативных правовых актов
44
используется метод частичной отсылки, устанавливая приоритет
международных договоров. Также, ст. 8 Конституция Республи-
ки Беларусь закрепила верховенство общепризнанных принципов
международного права, к числу которых относится принцип pacta
sunt servanda, и указала на необходимость обеспечения соответ-
ствия им внутреннего законодательства. В ст. 116 Конституции
Республики Беларусь указано, что полномочия Конституционного
Суда Республики Беларусь распространяются на дачу заключений
о соответствии актов межгосударственных образований, в которые
входит Республика Беларусь, Конституции, международно-право-
вым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам и
декретам Президента.
В соответствии со ст.4 Конституции Республики Казахстан
международные договоры, ратифицированные Республикой Ка-
захстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются не-
посредственно, кроме случаев, когда из международного договора
следует, что для его применения требуется издание закона. Неко-
торую ясность относительно договоров, не подлежащих ратифика-
ции, вносят постановления Верховного Суда и Конституционного
Совета Республики Казахстан. Нормы договорных и иных обяза-
тельств Республики Казахстан являются действующим правом в
Республике Казахстан. Это позволяет сделать вывод, что нормы
актов международных организаций также являются действующим
правом.
В Российской Федерации международные договоры являются
составной частью ее правовой системы, обладают приоритетом
перед национальным законодательство (ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 5 Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации», ). Это не относится к нормам
Конституции в той мере, поскольку «не соответствующие Консти-
туции Российской Федерации международные договоры Россий-
ской Федерации не подлежат введению в действие и применению»
(п. 6 ст. 125 Конституции Российской Федерации).
В соответствии со ст.10 Конституции Республики Таджикистан
международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, явля-
ются составной частью правовой системы, а в случае несоответ-
ствия законов признанным международно-правовым актам при-
меняются нормы международно-правовых актов. Таким образом,
45
речь идет обо всех актах, не только договорной природы.
В Конституции Кыргызской Республики (ст. 6) установлено,
что «вступившие… в силу международные договоры, участницей
которых является Кыргызская Республика, а также общепризнан-
ные принципы и нормы международного права являются состав-
ной частью правовой системы Кыргызской Республики».
Таким образом, очевидно, что внутренне законодательство госу-
дарств-участников ЕврАзЭС не унифицировано в вопросах меха-
низмов имплементации международных договорных обязательств,
а в части реализации таких видов международно-правовых норм,
как акты международных организаций, чье место в национальной
правовой системе в государствах, как правило, четко не определе-
но, требует значительного дополнения.
Отвечая на поставленные в начале вопросы, следует констати-
ровать:
1. Ни доктринально, ни нормативно не устоялось понятие пра-
вовой интеграции и его соотношения со смежными категориями
– сближения, унификации, гармонизации и проч.
2. Значительно разнятся подходы к приоритетности и юридиче-
ской силе международных обязательств различной правовой при-
роды в государствах-участниках ЕврАзЭС и ТС. В том числе речь
идет об отсутствии строгой внутренней и внешней иерархии ис-
точников формируемого евразийского права.
3. Есть существенные различия и в имплементационных меха-
низмах на национальном уровне в государствах-участниках.
Как видится, решая поставленные задачи, во-первых, необхо-
димо унифицировать терминологию и инструментарий правовой
интеграции в интеграционных соглашениях и иных актах, законо-
дательстве государств-участников. В противном случае избранные
на национальном уровне методы могут оказаться разными и про-
тиворечивыми. Во-вторых, в интеграционных образованиях право-
вая интеграция имеет двоякую направленность: с одной стороны,
правовая интеграция нацелена на создание единой правовой си-
стемы, в которой бы функционировал особый (наднациональный)
правовой порядок со своими целевыми установками, принципами,
источниками, механизмами реализации норм и т.п., с другой сто-
роны, достижение единообразия в национально-правовом регули-
ровании возможно через межпарламентское сотрудничество, ти-
46
повые и модельные законодательные акты, проч. Безусловно, надо
задействовать все доступные правовые механизмы для достижения
единой цели. В-третьих, целесообразно, как представляется, на
данном этапе гармонизировать усилия в направлении выработки
единых подходов к построению иерархии международно-право-
вых актов договорной и недоговорной природы в рамках ЕврАзЭС
и ТС, а также разработать, по меньшей мере, рекомендации для
всех государств-участников ЕврАзЭС относительно имплемента-
ции актов органов ЕврАзЭС иТС во внутреннее законодательство.
|