Вестник юурГУ. Серия «Право». 2016. Т. 16, №2, С. 7–12


Bulletin of the South Ural State University



Pdf көрінісі
бет3/9
Дата23.12.2022
өлшемі369,78 Kb.
#59175
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Байланысты:
4985-11199-1-SM

Bulletin of the South Ural State University.
Ser. Law. 2016, vol. 16, no. 2, pp. 7–12
 
8
тельстве. Очень часто рассматриваемое на-
правление обозначается в литературе как 
«юридический позитивизм», что представля-
ется неверным. Ведь слово «юридический» в 
переводе с латыни означает «право» (ius), а 
позитивисты, отождествляющие право и за-
кон, используют данное слово только в смыс-
ле «lex», то есть «закон». Следовательно, «это 
позитивизм не юридический, а легистский, 
законнический» [9, c. 29].
Позитивистский подход к пониманию 
права берет свое начало в учениях древнеки-
тайских легистов IV в. до н.э., опиравшихся 
на тотальное административно-управлен-
ческое насилие как наиболее эффективный 
регулятор отношений в обществе. 
В римском праве широкое распростране-
ние таких терминов, как «собственность», 
«владение», «деликт», «мошенничество», 
«кража» и десятки других, однако не означа-
ло, как указывает Дж. Г. Берман, их понима-
ния в качестве идей, пронизывающих все 
нормы и определяющих их применимость: 
«Понятия римского права, как и его много-
численные нормы, были привязаны к опреде-
ленным юридическим ситуациям. Римское 
право состояло из сложной сети норм; однако 
они существовали не как интеллектуальная 
система, а скорее как красочная мозаика прак-
тических решений конкретных юридических 
вопросов. Таким образом, можно сказать, что 
хотя в римском праве присутствовали поня-
тия, там отсутствовало определение самого 
понятия» [2, c. 152]. Можно сказать, что в 
римском праве эпохи Юстиниана для отраже-
ния общественных отношений в праве еще не 
применялись общие понятия, использовались 
лишь термины – имена конкретных явлений в 
логической системе «имя – денотат». 
Термины римского права, его «дефини-
ции» – точное изложение правовых норм, 
приводимых в решениях по отдельным делам 
– были жестко привязаны к конкретным юри-
дическим ситуациям, определенному контек-
сту. Одно из правил Яволена гласит: «Все 
нормы (definitiones) в гражданском праве 
опасны, ибо почти всегда могут быть искаже-
ны». В постклассический период для римско-
го права характерна тенденция к более высо-
кому уровню абстракции. Юристы первой по-
ловины II в. начали говорить о нормах (regu-
lare), которые выводились из прецедентов, но 
в то же время могли рассматриваться отдель-
но. Но и эти нормы, несмотря на их отточен-
ность, четкость и форму правовых принципов, 
имели значение только в том контексте со-
держания конкретных дел, в рамках которых 
они когда-либо были применены, то есть в 
отношении к определенным ситуациям. В 
первой норме цитируются слова Павла: 
«Норма – это нечто кратко излагающее суть 
дела. Посредством норм передается краткое 
содержание дела, если оно неточно, то теряет 
свою полезность».
В XI–XII вв. западноевропейские юристы, 
опираясь на диалектику Платона и Аристоте-
ля, проводили анализ и синтез древних тек-
стов – массы противоречащих друг другу 
юридических доктрин, почерпнутых из коди-
фикации Юстиниана и других источников. 
Разработанный в начале 1100-х гг. схоласти-
ческий метод анализа – синтеза, который 
Дж. Г. Берман назвал диалектическим в ши-
роком смысле, использовался для концептуа-
лизации норм и общих принципов права. 
Этот метод состоит в том, что целое при-
знавалось истиной, а внутри него различные 
части могли обладать различной степенью 
истинности. Пьер Абеляр в XII в. писал о та-
кой максимальной посылке, которая сумми-
рует логику и смысл, являющиеся общими 
для подразумеваемых в ней частных посылок. 
Таким образом, универсальные принципы 
были индуцированы юристами путем синтеза 
отдельных казусов римского права, общих 
признаков отдельных видов прецедентов: 
синтезировались нормы – в принципы, прин-
ципы – в целостную систему права, путем их 
соотнесения с частностями в предикации
Причем каждая норма считалась видом родо-
вого понятия «право». Они использовали раз-
личные части права для построения целого, а 
целое – для толкования каждой отдельной 
части. Дж. Г. Берман писал: «Парадоксальным 
образом схоластический метод предполагал, 
что в тексте могли быть и противоречия, и 
лакуны, поэтому своей главной задачей он 
ставит суммировать текст, закрыть лакуны, и 
разрешить существующие внутри него проти-
воречия».
Таким образом, с одной стороны, средне-
вековые юристы в методологических целях 
использовали диалектику Платона и Аристо-
теля. С другой стороны, с точки зрения зна-
менитого спора об «универсалиях», противо-
стояние номинализма и средневекового реа-
лизма, этого своеобразного продолжения и 
развития «линий» Платона и Аристотеля, оп-




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет