№7 (168), 2015 • верховный суд республики казахстан


Мемлекеттiк айыптаушы, сотталушы немесе



Pdf көрінісі
бет10/19
Дата31.01.2017
өлшемі7,24 Mb.
#3104
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Мемлекеттiк айыптаушы, сотталушы немесе 

оның қорғаушысы алқабиге кандидаттардың тегi 

көрсетiлген билеттерге уәждерiн көрсетпей-ақ, 

қойылған қолдарымен бекітілген «қарсылық білдіру» 

деген жазу арқылы алқабиге кандидаттарға қарсылық 

білдіруді мәлімдеуі мүмкiн. Сотталушы өзiнiң 

қорғаушысына алқабиге кандидаттарға қарсылық 

білдіру құқығын жүзеге асыруды тапсыруға құқылы. 

Егер сотталушы өзiнiң алқабиге кандидаттарға 

қарсылық білдіру құқығынан бас тартса, онда 

қорғаушы оның келiсiмiнсiз алқабиге кандидаттарға 

қарсылық білдіруге өз бетiнше қатысуға құқылы емес

Алқабилер соты

45

ЗАҢГЕР №7 (168), 2015

Абай РАИСОВ 

Судья специализированного межрайонного суда 

по уголовным делам Костанайской области 

Одна  из  основных  задач,  по-

ставленных  на  VI  Съезде  судей 

Республики  Казахстан  в  рамках 

реализации  задач  Стратегии  «Ка-

захстан-2050» и озвученных Главой 

государства Н. Назарбаевым – обе-

спечение  доступности  правосудия 

и повышение уровня доверия граж-

дан к судебной системе.

Концепция  правовой  полити-

ки  до  2020  года  четко  обозначила 

меры  по  развитию  судопроизвод-

ства  и  совершенствованию  демо-

кратических  принципов  в  нашей 

стране. Как отметил Президент Ре-

спублики  Казахстан  «признанием 

наших  достижений  по  реформиро-

ванию судебной системы стал факт 

принятия Союза судей Казахстана в 

полноправные  члены  Международ-

ной ассоциации судей».

Одной  из  составляющих  успеха 

является  введение  института  при-

сяжных  заседателей,  соответству-

ющего  международным  стандар-



РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Институт присяжных заседателей

там  демократического  государства. 

Суд  присяжных  заседателей  начал 

действовать с 2007 года после вве-

дения  изменений  в  Конституцию  и 

законодательные  акты  Республики 

Казахстан,  принятия  закона  о  при-

сяжных  заседателях.  Этими  ак-

тами  было  провозглашено  право 

граждан  нашей  страны  на  участие 

в  отправлении  правосудия.  Никто 

не  может  быть  лишен  этого  права, 

кроме ограничений, установленных 

законом. 

Специализированный  межрай-

онный  суд  по  уголовным  делам 

Костанайской  области  функциони-

рует с 2010 года, к его подсудности 

перешли  функции  областного  суда 

по рассмотрению по первой инстан-

ции уголовных дел по преступлени-

ям, относящимся к категории особо 

тяжких. УПК, действовавшим на тот 

момент,  было  установлено  право 

обвиняемых и подсудимых ходатай-

ствовать  о  рассмотрении  его  дела 

по  данной  категории  преступлений 

с участием суда присяжных заседа-

телей.  С  2013  года  круг  преступле-

ний,  рассмотрение  которых  в  суде 

возможно с участием присяжных за-

седателей,  несколько  сузился.  Суд 

с  участием  присяжных  заседателей 

рассматривает дела о преступлени-

ях,  за  совершение  которых  уголов-

ным законом предусмотрены смерт-

ная казнь или пожизненное лишение 

свободы, за исключением некоторых 

категорий  дел.  Данное  положение 

закреплено и в новом УПК РК, вве-

денном с 1 января 2015 года.

Динамика рассмотренных дел с 

участием  присяжных  заседателей 

в  связи  с  данными  изменениями 

выглядит  в  нашем  суде  следую-

щим  образом:  если  в  2013  году 

она снизилась до 16 дел, то в 2014 

году – до 5. За 1 квартал 2015 года 

рассмотрено  лишь  2  дела.  Анализ 

показывает, что большую часть дел, 

рассмотренных с участием присяж-


46

ЗАҢГЕР №7 (168), 2015

Институт присяжных заседателей

ных заседателей, ранее составляли 

дела, связанные с незаконным обо-

ротом  наркотических  средств,  по-

этому после внесения изменений в 

УПК РК в 2013 году количество дел 

с участием присяжных заседателей 

резко пошло на убыль.

За  пять  лет  работы  специали-

зированных межрайонных судов по 

уголовным  делам  сложилась  опре-

деленная  практика  рассмотрения 

дел  данной  категории.  Этому  спо-

собствовала нормативная база, на-

правленная  на  совершенствование 

рассмотрения  дел  с  участием  при-

сяжных  заседателей.  В  2012  году 

было  издано  нормативное  Поста-

новление  Верховного  Суда  Респу-

блики  Казахстан  №  4  «О  практике 

применения  судами  законодатель-

ства, регламентирующего производ-

ство по уголовным делам с участи-

ем  присяжных  заседателей».  Оно 

отрегулировало  некоторые  вопро-

сы, связанные с рассмотрением дел 

данной категории. На региональных 

семинарах и в периодической печа-

ти широко обсуждались вопросы их 

рассмотрения.  В  отдельную  книгу 

под  редакцией  судьи  Верховного 

Суда  Республики  Казахстан    Ә.Ж. 

Құрықбаева была собрана судебная 

практика,  издавались  постановле-

ния  Верховного  Суда  Республики 

Казахстан по ее обобщению. 

Одной  из  первых  важных  со-

ставляющих,  влияющих  на  качество 

рассмотрения  дел,  является  фор-

мирование  коллегии  присяжных  за-

седателей.  Оно  предусматривает 

ответственный подход к процессу их 

отбора,  поскольку  от  этого  зависит 

и качество отправления правосудия, 

и  состоявшийся  по  делу  приговор, 

так как одним из оснований к отмене 

судебного  акта,  выносимого  таким 

судом,  является  формирование  со-

става присяжных заседателей.

И  здесь  суд  сталкивается  с  не-

достатками  в  организации  фор-

мирования  списков  кандидатов  в 

присяжные  заседатели.  Практика 

показывает,  что  работа  по  фор-

мированию  списков  кандидатов  в 

присяжные  заседатели  местными 

исполнительными  органами  часто 

проводится  формально.  Попавшие 

в  список  кандидаты  в  присяжные 

заседатели  не  знают  сути  его  фор-

мирования и целей составления, их 

права  и  т.д.  Это  в  дальнейшем  от-

ражается на явке в суд для участия 

в  отборе  присяжных  заседателей. 

Кроме  того,  в  списки  кандидатов  в 

присяжные заседатели по-прежнему 

попадают лица, имеющие судимость 

в  прошлом,  состоящие  на  учете  в 

наркологических  и  психиатрических 

диспансерах.  У  многих  кандидатов 

изменились анкетные данные, что в 

последующем лишает их возможно-

сти быть избранным в состав колле-

гии присяжных заседателей.

Явка  кандидатов  в  присяжные 

заседатели  за  истекший  год  от 

списка  лиц,  вызванных  в  суд,  со-

ставила не более 25-30 процентов. 

Чтобы  сформировать  необходимое 

количество присяжных заседателей 

суду  приходится  вызывать  до  200 

кандидатов.  Согласно  анализу  по-

следних  трех  отборов  кандидатов 

в  присяжные  заседатели,  прове-

денных в 2015 году, явка в каждом 

случае составила 36-50 кандидатов 

из  200  вызванных.  При  этом  толь-

ко  небольшая  часть  граждан  име-

ла  уважительные  причины  неявки. 

Остальные  кандидаты  не  явились 

по неизвестным суду причинам. То 

есть,  в  списках  присяжных  заседа-

телей  существует  определенный 

балласт,  не  желающий  идти  в  суд 

для  проведения  отбора.  Недопу-

стимо,  что  таким  образом  просле-

живается  нивелирование  политики 

государства в данном направлении. 

Думается, целесообразно на местах 

проводить  не  только  отсеивание 

кандидатов в присяжные заседате-

ли, которые не желают участвовать 

в этом процессе, но и вести с ними 

разъяснительную работу.

О слабости такой работы на ме-

стах,  формальном  подходе  к  ней 

свидетельствуют  факты,  когда  в 

списки  кандидатов  попадают  инва-

лиды различной степени, которые в 

силу своего здоровья не могут уча-

ствовать  в  судебных  заседаниях; 

лица,  состоящие  на  государствен-

ной службе, даже судьи; либо лица 

с другим гражданством или прожи-

вающие  за  пределами  Республики 

Казахстан. Встречаются случаи не-

правильного  заполнения  анкетных 

данных, запись кандидатов под дру-

гими именами и фамилиями. 

Для  недопущения  подобного 

в  дальнейшем  необходимо  более 

тщательно подходить к формирова-

нию списка кандидатов в присяжные 

заседатели  на  организационном 

уровне.  Местные  исполнительные 

органы  могли  бы  более  эффек-

тивно  использовать  современные 

технологии  информационного  об-

служивания  населения.  Размещать 

списки кандидатов в акиматах и на 

специальных  сайтах,  с  указанием 

об  этом  в  СМИ,  чтобы  граждане 

могли ознакомиться с данными спи-

сками,  внести  свои  заявления  по 

поводу  их  нахождения  в  списках, 

правильности  и  достоверности  ин-

формации о себе. Эти предложения 

вносились  представителям  акима-

тов при проведении круглых столов, 

но к сожалению, не нашли отклика 

с их стороны. Полагаем, что вопрос 

необходимо  вынести  на  обсужде-

ние  соответствующим  органам  на 

законодательном уровне.

Рассмотрение  уголовных  дел  с 

участием  присяжных  заседателей 

накладывает  большую  ответствен-

ность  на  председательствующего 

по  уголовному  делу  судье,  как  в 

процессуальном плане, так и в пла-

не материальном.

Если отбор коллегии присяжных 

заседателей, судебное следствие с 

их участием регламентировано УПК 

РК  и  действующим  нормативным 

Постановлением  Верховного  Суда 

Республики  Казахстан,  то  форми-

рование  вопросов,  подлежащих 

разрешению  присяжными  заседа-

телями,  считается  одним  из  самых 

сложных  в  плане  его  реализации 

для  наиболее  доступного  отраже-

ния перед присяжными заседателя-

ми  с  целью  вынесения  справедли-

вого и законного приговора. 

Как  показывает  практика  рас-

смотрения  таких  дел  в  Российской 

Федерации  и  в  Казахстане,  наи-

более  частые  отмены  и  измене-

ния  происходят  из-за  нарушений 

в    формировании  и  представления 

присяжным  заседателям  вопросов. 

В  этом  направлении  в  настоящее 

время  наблюдается  пассивность 

сторон, как обвинения, так и сторо-

ны защиты.

И  если  в  постановке  вопросов, 

связанных  с  основными  тремя  во-

просами, у сторон не возникает ка-

ких-либо проблем, то в постановке 

частных  вопросов  имеются  про-

блемы. Как правило, единственным 

частным  вопросом,  предложенным 

сторонами,  как  правило,  является 

вопрос:  «заслуживает  ли  подсуди-

мый снисхождения».

Вместе с тем есть  несколько ви-

дов частных вопросов:

1)  вопросы  о  таких  обстоя-

тельствах,  которые  увеличивают 



47

ЗАҢГЕР №7 (168), 2015

степень  виновности  подсудимого. 

Эти  вопросы  задаются  в  пределах 

поддерживаемого  прокурором  об-

винения для уточнения квалифици-

рующих  признаков  преступления, 

изложенных в основном вопросе.

2)  Вопросы  о  таких  обстоя-

тельствах, которые уменьшают сте-

пень виновности подсудимого. Они 

задаются  для  установления  обсто-

ятельств, свидетельствующих о со-

вершении  подсудимым  менее  тяж-

кого  преступления,  об  отсутствии 

вменяемого 

квалифицирующего 

признака,  о  наличии  в  действиях 

подсудимого  неосторожности  вме-

сто умысла и т.п.

3)  Вопросы  о  таких  обстоя-

тельствах, которые влекут за собой 

освобождение  подсудимого  от  от-

ветственности.  Это  такие  вопросы 

как о малозначительности, о добро-

вольном  отказе  или  об  изменении 

обстановки.

4)  Вопросы  о  степени  осу-

ществления  преступного  намере-

ния,  причинах,  в  силу  которых  де-

яние  не  было  доведено  до  конца, 

степени и характере соучастия каж-

дого  из  подсудимых  в  совершении 

преступления  задаются  лишь  для 

разграничения  оконченного  и  не-

оконченного  покушения  и  выявле-

ния  обстоятельств,  воспрепятство-

вавших  доведению  преступления 

до конца.

5)  Вопросы, 

позволяющие 

установить  обстоятельства,  смяг-

чающие  и  отягчающие  ответствен-

ность и наказание подсудимого.

То есть, после основных трех во-

просов  считаем  необходимым  ста-

вить,  в  первую  очередь,  частные 

вопросы,  касающиеся  наличия  или 

отсутствия  квалифицирующих  при-

знаков.  К  примеру,  охватывалось 

ли  деяние  общей  направленностью 

действий  подсудимых;  совершалось 

ли  деяние  с  причинением  одновре-

менно  боли,  как  физической,  так  и 

душевной;  опасно  ли  было  деяние 

для жизни других лиц; совершалось 

ли деяние с целью завладения иму-

ществом потерпевшего и другие. 

Также  в  каждом  конкретном 

случае суду следует далее ставить 

частные вопросы, направленные на 

выяснение  обстоятельств,  влеку-

щих квалификацию деяний в менее 

тяжком  преступлении,  если  в  ходе 

прений  стороны  заявляли  об  этом, 

при том, что это не влечет наруше-

ние права подсудимого на защиту.

Как  видим,  эти  частные  вопро-

сы, кроме основных вопросов, име-

ют  также  решающее  значение  для 

правильной в последующем квали-

фикации деяния председательству-

ющим,  а  также  правильного  опре-

деления  наказания  подсудимому. 

Что  в  конечном  итоге  приводит  к 

отсутствию  основания  для  отмены 

и  изменения  судебных  решений,  а 

равно жалоб и протестов от сторон. 

Хотелось  бы  отметить,  что 

ошибки  при  составлении  и  фор-

мулировании  вопросов  влияют  на 

качество  отправления  правосудия 

только  лишь  председательствую-

щего по делу. 

Одной  из  правильных  измене-

ний,  внесенных  в  новый  УПК  РК, 

является,  по  нашему  мнению,  ис-

ключение  из  процесса  ненужно-

го  рудимента  –  обращения  пред-

седательствующего  к  присяжным 

заседателям.  Так,  в  соответствии 

с  действовавшим  ранее  УПК  РК 

председательствующий  в  обраще-

нии  должен  был  напомнить  при-

сяжным заседателям о доказатель-

ствах,  представленных  сторонами, 

их  позиции,  хотя  их  уже  изложили 

в  своих  выступлениях  в  прениях 

стороны  обвинения  и  защиты,  дав 

свою оценку. А вопросы порядка го-

лосования, заполнения бюллетеней 

председательствующий  все  равно 

повторял  в  совещательной  комна-

те.  То  есть  председательствующий 

по  делу  составлял  объемный  до-

кумент,  в  котором  излагал  бы  все 

это  повторно  после  выступления  в 

прениях сторон. Данное обращение 

оправданно было бы при вынесении 

вердикта  присяжными  заседателя-

ми  без  профессионального  судьи, 

как по порядку, установленному за-

конодательством Российской Феде-

рации. В настоящее время с учетом 

этого  изменения  значительно  со-

кратилось  время  вынесения  при-

говора,  и  председательствующий 

может больше времени уделить со-

ставлению вопросного листа.

В ходе судебного заседания име-

ет  значение  изучение  вопросов  и 

обстоятельств,  которые  не  должны 

быть  предметом  обсуждения  в  при-

сутствии  присяжных  заседателей, 

а  именно  вопросы  юридического 

характера  и  обстоятельства,  спо-

собные  вызвать  предубеждение 

присяжных  заседателей  в  отноше-

нии  подсудимого.  Нормативным  по-

становлением  подробно  разъяснен 

этот  круг  вопросов  и  обстоятельств. 

Вместе  с  тем  считаем,  что  заявлен-

ное стороной обвинения ходатайство 

об  изменении  обвинения,  отказе  от 

обвинения  (полном  или  частичном) 

является  вопросом  юридического 

характера  и  должно  разрешаться  в 

отсутствие  присяжных  заседателей. 

И уже в случае удовлетворения хода-

тайства  постановление  оглашается 

перед  присяжными  заседателями  и 

разъясняется, что обвинение в отно-

шении подсудимого является новым, 

и предыдущее обвинение не должно 

ими приниматься во внимание.

Все  эти  вопросы,  связанные  с 

формированием  коллегии  присяж-

ных  заседателей,  соблюдением 

председательствующим 

порядка 

изучения  доказательств,  контроля 

с  его  стороны  соблюдения  прав  и 

обязанностей  сторон  требуют  от 

него постоянного контроля и напря-

жения и любое отступление влечет 

незаконность вынесенного пригово-

ра  суда.    Указанные  в  статье  под-

нятые  вопросы  –  лишь  часть  того 

большого  поля  судопроизводства, 

каким  является  производство  по 

расссмотрению дел с участием при-

сяжных заседателей.

Динамика рассмотренных дел с участием присяжных 

заседателей в связи с данными изменениями выгля-

дит в нашем суде следующим образом: если в 2013 

году она снизилась до 16 дел, то в 2014 году – до 5. 

За 1 квартал 2015 года рассмотрено лишь 2 дела. 

Анализ показывает, что большую часть дел, рассмо-

тренных с участием присяжных заседателей, ранее 

составляли дела, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, поэтому после внесения из-

менений в УПК РК в 2013 году количество дел с уча-

стием присяжных заседателей резко пошло на убыль

Проблемные вопросы


48

ЗАҢГЕР №7 (168), 2015

Арайлым МЫНЖАНОВА 

Судья специализированного межрайонного суда 

по уголовным делам Алматинской области 

Одним  из  важных  принципов 

осуществления правосудия являет-

ся  соблюдение  норм  Конституции, 

законов,  правовых  и  других  подза-

конных актов. В Республике Казах-

стан согласно правовому законода-

тельству правосудие осуществляет-

ся только судом и судья при отправ-

лении правосудия независим. 

В  данной  статье  мы  хотели  бы 

рассмотреть  вопрос,  который  вы-

зывает  порой  небольшие,  но  все 

же противоречия и разногласия, как 

в  деятельности  судебных  органов, 

так и работе судей. В казахстанской 

практике  имеют  место  случаи,  ког-

да  вышестоящие  суды  изменяют 

приговор  суда  первой  инстанции 

без  изменения  квалификации  пре-

ступления  или  объема  обвинения, 

назначенного судом первой инстан-

ции.  Зачастую  изменения  касают-

ся  только  в  части  сокращения  или 

увеличения  срока  наказания,  при 

этом  свое  решение  вышестоящие 

инстанции  мотивируют  и  обосно-

вывают  только  недовольством  по-

терпевшей  стороны  или  стороной 

обвинения.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРАВОСУДИЯ ТОЛЬКО СУДОМ

Отправление правосудия

На  наш  взгляд,  данная  норма, 

закрепленная  в  статьях  УПК,  ко-

торая  утверждает  возможность 

считать  несправедливым  сроки 

наказания  вследствие  чрезмер-

ной  суровости  или  чрезмерной 

мягкости, без изменения квалифи-

кации  преступления  или  объема 

обвинения,  противоречит  другому 

принципу. А именно тому, согласно 

которому судья оценивает доказа-

тельства  по  своему  внутреннему 

убеждению,  основанному  на  все-

стороннем, полном и объективном 

рассмотрении в судебном заседа-

нии всех обстоятельств в их сово-

купности.

При этом судья руководствуется 

законом  и  профессиональным  со-

знанием, в условиях, исключающих 

постороннее  воздействие  на  них. 

Тогда как в практике изменений сро-

ков наказания по причине их суро-

вости  и  мягкости  зачастую  наблю-

дается  эмоциональное  давление 

участников процесса на изменение 

решения  суда  первой  инстанции, 

либо  со  стороны  обвинения,  либо 

со стороны обвиняемого. 

Основной 

конституционный 

принцип правосудия – это принцип 

независимости  судей.  Его  обеспе-

чение  выступает  важной  и  при-

оритетной задачей в Концепции по 

совершенствованию  судебной  си-

стемы. Существо данного принципа 

состоит в стремлении создать такие 

условия при осуществлении право-

судия,  в  которых  суд  смог  бы  при-

нимать  процессуальные  решения 

по своему внутреннему убеждению 

без постороннего вмешательства.

Так,  судья  оценивает  доказа-

тельства  по  своему  внутреннему 

убеждению,  основанному  на  все-

стороннем,  полном  и  объективном 

рассмотрении  в  судебном  заседа-

нии  всех  обстоятельств  в  их  сово-

купности,  руководствуясь  при  этом 

законом  и  профессиональным  со-

знанием,  в  условиях  исключающих 

постороннее  воздействие  на  них. 

Кроме того, согласно казахстанско-

му  законодательству,  судья,  про-

изводящий  оценку  доказательств, 

не  связан  оценкой  доказательств, 

которые дали другие лица или орга-

ны в предшествующих стадиях про-



49

ЗАҢГЕР №7 (168), 2015

цесса или в пределах одной стадии. 

Судья  оценивает  доказательства  и 

не связан выводами, сделанными в 

обвинительном  акте,  а  также  мне-

ниями, высказанными обвинителем 

или  защитником  в  судебном  засе-

дании.


В  данном  случае,  реализация 

принципа  независимости  судей  – 

это правильное применение закона 

для того, чтобы каждый совершив-

ший преступление был справедли-

во  наказан  и  ни  один  невиновный 

не  был  привлечен  к  уголовной  от-

ветственности и осужден.

Соответственно,  центральным 

этапом  осуществления  правосудия 

является  назначение  наказания, 

при  котором  наказание  должно 

быть назначено осужденному в точ-

ном соответствии с общими начала-

ми  и  правилами,  установленными 

уголовным  законом.  Основанием 

применения к лицу уголовного нака-

зания является совершение им дей-

ствий, предусмотренных уголовным 

законом  в  качестве  преступления. 

Здесь  следует  обратить  внимание, 

что  вопрос  об  эффективности  уго-

ловного права в значительной мере 

сводится к вопросу об эффективно-

сти уголовного наказания и зависит 

от правильного определения целей 

наказания.

Тем  самым  институт  уголовно-

го  наказания  является  одним  из 

важнейших  институтов  уголовного 

права, цель которого – предупреж-

дение  преступлений,  стимулирова-

ние  правопослушного  поведения. 

Социальная  функция  наказания 

заключается  в  восстановлении 

нарушенного  общественного  по-

рядка,  заглаживании  нанесенного 

потерпевшему  ущерба,  удовлетво-

рении  общественной  потребности 

в  наказании  виновного.  Лицу,  со-

вершившему преступление, соглас-

но  статье  52  УК  РК,  должно  быть 

назначе но наказание, необходимое 

и достаточное для его исправления 

и  предупреждения  новых  престу-

плений.


Отметим, что исходя из положе-

ний Конституции Республики Казах-

стан, никто не может быть признан 

виновным  в  совершении  престу-

пления  и  подвергнут  уголовному 

наказанию иначе, как по приговору 

суда.  И  ничто  не  может  быть  при-

знано оправдывающим нарушения 

законности. В связи с чем, уголов-

ное наказание – это мера государ-

ственного  принуждения,  которая 

содержится  в  уголовно-правовой 

норме,  призвана  охранять  от  раз-

личного  рода  преступных  посяга-

тельств, права, свободы, законные 

интересы  человека  и  гражданина, 

мир  и  безопасность  человечества, 

собственность, 

общественный 

порядок  и  безопасность,  окружа-

ющую  среду,  конституционный 

строй,  территориальную  целост-

ность. Область уголовного наказа-

ния  охватывает  и  охрану  законом 

интересов общества и государства, 

потому уголовное наказание может 

быть  применено  судом  только  к 

лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления.

Назначение наказания с учетом 

Общей  части  Уголовного  кодекса 

Республики Казахстан  – это требо-

вание,  которое  обязывает  суд  при 

осуществлении  правосудия  по  уго-

ловным  делам  руководствоваться 

не только пределами соответствую-

щих санкций, определяющих вид и 

размер наказания, но и предписани-

ями общих норм. Так, при назначе-

нии наказания суд должен выявить 

смягчающие  и  отягчающие  уголов-

ную  ответственность  и  наказание 

обстоятельства  по  делу  и  дать  им 

соответствующую оценку. 

Несправедливое 

наказание, 

слишком  мягкое  или,  напротив, 

слишком  суровое  не  может  ока-

зать необходимое исправительное 

и  воспитательное  воздействие  на 

осужденного  и  способствовать 

предупреждению 

преступлений 

со  стороны  других  лиц.  Здесь  хо-

телось  бы  выделить,  что  только 

такое  наказание  является  спра-

ведливым,  правильным,  которое 

законно и соответствует по своему 

виду  и  размеру  целям  и  задачам 

уголовного закона.

К  справедливости  наказания 

традиционно относят принципы из-

брания  судом  наказания,  санкцию 

как  законодательные  пределы  вы-

бора  судом  наказания,  критерии 

назначения последнего. Потому при 

назначении  уголовного  наказания 

суды особо обращают внимание на 

ряд моментов, а именно, на:

-  категорию  тяжести  преступле-

ния;

- наличие рецидива; стадию со-



вершения преступления;

-  степень  участия  подсудимо-

го  при  совершении  преступления 

группой  лиц,  организованной  груп-

пой либо преступным сообществом;

- значение его действий для до-

стижения  цели  преступления;  ха-

рактер  и  размер  причиненного  или 

возможного вреда;

-  имеет  ли  место  совокупность 

преступлений,  наличие  смягчаю-

щих и отягчающих ответственность 

и наказание обстоятельств;

-  есть  ли  основания  для  назна-

чения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено  за  данное  престу-

пление,  либо  для  условного  осуж-

дения.


Суд при назначении наказания 

исходит  не  только  из  обществен-

ной  опасности  данного  вида  пре-

ступления, но и выясняет все кон-

кретные  обстоятельства,  детали 

преступления, особенности насту-

пивших  последствий.  Учитывает 

данные о личности виновного, пол 

и  возраст,  поскольку  уголовным 

законом  предусмотрены  особен-

ности  назначения  уголовного  на-

казания лицам, совершившим пре-

ступления в несовершеннолетнем 

возрасте,  мужчинам  старше  65 

лет, а также женщинам, поскольку 

без  учета  всех  данных  не  может 

быть назначено справедливое на-

казание.



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет