133
Международное право и сравнительное правоведение
вергается сама идея членства Казахстана в ВТО,
но здоровый пессимизм и взвешенность должны
быть главными императивами в выборе алгорит-
ма вступления в эту организацию и в вопросе
вступления в члены ВТО не должно быть какой-
либо спешки и кампанейщины [4].
Безусловно, со вступлением Казахстана в
ВТО повысится престиж республики на между-
народных рынках, а также укрепится доверие к
ней со стороны «мирового сообщества». В то же
время, негативными моментами при вступлении
Казахстана в ВТО могут стать резкий приток в
страну импортных продуктов, усиление между-
народной конкуренции, невозможность установ-
ления таможенных пошлин выше, чем будет ого-
ворено в рамках этой организации. Кроме того,
Казахстан вынужден будет строго соблюдать
правила поведения на рынке - в противном слу-
чае ВТО оставляет за собой право применения к
республике определенных санкций.
Тем не менее, Казахстан, Российская Федера-
ция и Беларусь уже второй год работают в рамках
Таможенного союза. С 1 июля 2011 года между
странами отменен таможенный контроль и созда-
на единая таможенная территория. Так, в области
таможенно-тарифного регулирования была про-
ведена работа по изменению ставок импортных
таможенных пошлин. В отношении ряда товаров
(лекарственные средства, медицинское оборудо-
вание, сырье для нефтехимической, бумажной
отраслей и др.), по которым был предусмотрен
переходный период, проведена работа по их опти-
мизации с целью создания эффективного меха-
низма администрирования в условиях отсутствия
таможенных границ между тремя странами.
В сфере применения торговых мер при им-
порте товаров принято и ратифицировано Согла-
шение о порядке применения специальных за-
щитных, антидемпинговых и компенсационных
мер в течение переходного периода.
Проведена работа по пересмотру действую-
щих на национальном уровне в трех странах
специальных защитных и антидемпинговых мер
в целях их распространения на единую таможен-
ную территорию Таможенного союза.
Кроме того, в Казахстане в целях защиты оте-
чественных производителей и пресечения недо-
бросовестной конкуренции, на основании заяв-
лений отечественных производителей введены
защитные меры сроком на 3 года в отношении
возросшего импорта: ваты и изделий из неё, ка-
рамели, шоколадных конфет, прочих кондитер-
ских изделий.
Развитие торговых отношений с третьими
странами осуществлялось по двум направлениям:
в рамках СНГ в целях завершения процесса вве-
дения полномасштабного режима свободной тор-
говли 18 октября 2011 года подписан новый мно-
госторонний Договор о зоне свободной торговли,
охватывающий более полный спектр вопросов
взаимоотношения стран, участвующих в префе-
ренциальной торговле. Он максимально соответ-
ствует нормам ВТО. Казахстан в рамках Договора
закрепил за собой право применять экспортные
пошлины на отдельные сырьевые товары, что по-
зволит решить проблему несанкционированного
реэкспорта казахстанских товаров через СНГ в
дальнее зарубежье. Казахстан также предусмо-
трел изъятия в части права применения политики
поддержки местного содержания.
Во-вторых, одновременно с традиционными
для нашей страны направлениями интеграции мы
углубляем сотрудничество с рядом стран дальнего
зарубежья. Так, например, сегодня наши три го-
сударства – Беларусь, Россия и Казахстан – ведут
переговоры по формированию зоны свободной
торговли с Новой Зеландией и со странами ЕАСТ,
к которым относятся Швейцария, Норвегия, Ис-
ландия и Лихтенштейн. Было проведено несколь-
ко раундов переговоров стран Таможенного союза
по созданию зоны свободной торговли со страна-
ми Европейской Ассоциации свободной торгов-
ли (ЕАСТ) и Новой Зеландией. Зона свободной
торговли между странами Таможенного союза и
ЕАСТ усилит конкурентные преимущества Ка-
захстана и даст возможность углубить сотрудни-
чество между отечественными и европейскими
предпринимателями в сфере фармацевтики, про-
мышленного инжиниринга, а также будет способ-
ствовать трансферту технологий.
Также начата совместная работа по изучению
экономического потенциала от либерализации
взаимной торговли между Таможенным союзом
с Вьетнамом, Египтом.
Важным этапом явилось создание Единого
экономического пространства, в рамках которо-
го в дополнение к свободе движения товаров в
рамках Таможенного союза, создаются условия
для свободного передвижения на территории
трех стран услуг, капитала и трудовых ресурсов.
В 2011 году была проведена работа по ратифи-
кации всего пакета соглашений ЕЭП. Это 17
основополагающих соглашений, направленных
на формирование Единого экономического про-
странства, подписанных в конце 2010 года. Для
эффективного и скоординированного управления
интеграционными процессами принят Договор о
Евразийской экономической Комиссии (18 ноя-
бря 2011 года), который, как наднациональный
орган, наделен необходимыми полномочиями.
Евразийская Экономическая Комиссия начала
свою деятельность с 1 февраля 2012 года.
№ 1 (25) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
134
Использованная литература
1. Алибеков С. Вступление в ВТО (правовые аспекты) // Юридическая газета. - 2006. - декабрь.
2. Вступление Казахстана в ВТО // Финансы в Казахстане. - 2011. - 03 мая.
3. Алибеков С. Особенности торговой политики в современный период // Импорт-экспорт. - 2010.
- № 9.
4. Кенжегали Сагадиев. Вступление Казахстана в ВТО: проблемы, последствия и перспективы //
www.investkz.com/journals/34/290.html
Автор осы мақалада Қазақстан Республикасы ДСҚ-на кірудің кейбір ұйымдастыру құқықтық
мәселелерін зерттейді.
В данной статье автор раскрывает некоторые организационно-правовые вопросы вступления
Республики Казахстан в ВТО.
In given article the author opens some organizational-legal questions of the introduction of Republic
Kazakhstan in the WTO.
түйін сөздер: ВТО-ға мүшелiк, Бiрыңғай экономикалық кеңiстiк, Кеден одағы.
ключевые слова: членство в ВТО, Единое экономическое пространство, Таможенный союз.
кеywords: WTO membership, Uniform economic space, the customs union.
● ● ● ● ●
135
Международное право и сравнительное правоведение
Дешко Людмила Николаевна,
доцент кафедры конституционного и международного права
Донецкого национального университета,
кандидат юридических наук (г. Донецк)
СтАНОвлЕНИЕ ПРИНЦИПА зАЩИты ПРАв чЕлОвЕкА
в ЕвРОПЕЙСкИХ СООбЩЕСтвАХ И ЕвРОПЕЙСкОм СОЮзЕ
В период, когда Украина определила вступле-
ние в Европейский Союз (далее – ЕС) как стра-
тегический курс, особую актуальность приоб-
ретают исследования тенденций и последствий
государственно-правового развития европейских
стран в условиях интеграции. Существует на-
сущная необходимость в проверке и обобщении
опыта функционирования государств-членов
в ЕС как надгосударственной организации для
оценки перспектив и последствий вступления
Украины в ЕС. Сегодня компетенция Европей-
ского Союза распространяется на все сферы вну-
тренней политики, а потому у Союза есть необхо-
димые правовые основания для сотрудничества
с государствами по реализации всего комплекса
внутренних функций государства. На сегодняш-
ний день предметом дискуссии и политиков, и
ученых является определение степени и формы
участия Союза в реализации соответствующей
внутренней функции государства на каждом
этапе интеграционного процесса. В этой связи
особый интерес представляет проблема реализа-
ции такой внутренней функции государства, как
защита прав и свобод человека и гражданина, в
частности, сохраняют ли государства-участники
ЕС ведущую роль в вопросе реализации функции
охраны прав человека [1, с. 3]. Ответ на этот во-
прос, безусловно, требует анализа становления
принципа защиты прав человека в Европейских
сообществах и Европейском Союзе [2, с. 98].
Целью данной статьи является выявление
этапов становления принципа защиты прав чело-
века в Европейских сообществах и Европейском
Союзе, дополнительное обоснование субсиди-
арного характера деятельности Европейского
Союза при осуществлении внутренней функции
государства по защите прав человека и основных
свобод.
Хотя первоначально сфера защиты прав че-
ловека рассматривалась как полностью несвой-
ственная для правового порядка, неизменно
основанного на экономических принципах, впо-
следствии это положение претерпело определен-
ные изменения, что объясняется углублением по-
литического и экономического взаимодействия
европейских стран.
Так, Парижский договор 1951 г. об учрежде-
нии Европейского объединения угля и стали и
Римские договоры 1957 г. об учреждении ЕЭС и
Евроатома – первичные учредительные догово-
ры Европейских сообществ, не содержали каких-
либо положений о создании специальной систе-
мы защиты прав человека в рисках Европейских
сообществ. Влиянием господствовавших тогда
функционалистских подходов к механизмам и
принципам правового регулирования экономи-
ческой интеграции, исключавших какую-либо
возможность вмешательства в решение поли-
тических проблем государств-членов, опреде-
лялась и позиция Суда Европейских сообществ
(далее – Суд). Основываясь на положениях пози-
тивного права, т.е. на нормах учредительных до-
говоров Европейских сообществ, Суд исключал
возможность признания основных прав и свобод
человека в качестве действующей правовой нор-
мы права Сообщества [3, с. 677], свидетельством
чего являются решения, вынесенные им в делах
«Geitling», «Stork», «Sgarlata». Так, в решении
по делу «Geitling» Суд ЕС отказался принять во
внимание доводы о том, что акты Верховного
органа ЕОУС должны были уважать положения
Конституции ФРГ [4].
И все же право ЕС, как объединяющая регу-
лятивная система, не могло оставаться в стороне
от магистрального направления развития нацио-
нального права государств-членов, отражающего
эволюцию сложившегося там правового созна-
ния и основных характеристик гражданского об-
щества. Интеграция, не учитывающая значения,
придаваемого национальными конституциями,
№ 1 (25) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
136
парламентами и правоприменительными органа-
ми правам человека, могла оказаться ущербной,
– отмечает М. Энтин. Компетенция ЕС начала
расширяться. Объем законодательной деятель-
ности возрастает. Интересы личности перед ли-
цом махины, в которую превращается ЕС, долж-
ны быть ограждены в такой же степени, как и все
во взаимоотношениях с национальным государ-
ством и армией чиновничества. Иначе легитим-
ность права ЕС окажется под сомнением. Будет
все сложнее и сложнее доказывать верховенство,
преимущественную силу и прямое действие пра-
ва ЕС, настаивать на том, что в случае коллизии с
национальными конституциями все равно долж-
на применяться норма права ЕС, даже если она
и не подвергается контролю с точки зрения со-
ответствия требованиям защиты и обеспечения
прав человека [5, с. 330-331].
Уже к концу 60-х гг. XX в. позиция Суда ЕС
по вопросу признания основных прав и свобод
человека в качестве действующей правовой нор-
мы права Сообществ претерпела эволюцию: на-
чинается постепенное признание права сторон
ссылаться на основные права человека в своих
исках или жалобах как на основание для выдви-
жения правовых требований. Так, в решении по
делу «Stauder v. City of Ulm» (1969 г.) Суд при
рассмотрении вопроса о нарушении системой
социального обеспечения права на частную
жизнь впервые провозгласил, что будет защи-
щать «основные права человека, как они выте-
кают из общих принципов права Сообщества»,
а также указал, что отменит любое решение или
акт органов ЕС, если они противоречат фунда-
ментальным правам человека [6]. В последую-
щем защита прав человека благодаря решениям
Суда ЕС становится общим принципом права
ЕС, которому должно соответствовать все вто-
ричное законодательство и действия органов и
институтов ЕС.
Вместе с тем, на то время в учредительных до-
говорах Сообществ не было норм, обязывающих
государства-члены и институты Сообществ при-
нимать во внимание права и основные свободы
в процессе правового регулирования экономи-
ческой интеграции. Это вызвало необходимость
обращения Судом Европейских сообществ к
международно-правовым документам, в которых
закреплялись права и свободы личности: Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод
1950 г. Совета Европы, Международному биллю о
правах человека. При этом, следует отметить, что
Европейские сообщества не участвовали в этих
документах, а следовательно, не несли обязанно-
сти уважать содержащиеся в них международно-
правовые обязательства, т.к. эти международные
документы не имели для них обязательной силы.
Это обусловило необходимость поиска Судом
Европейских сообществ такой правовой кон-
струкции, которая бы оправдывала его обраще-
ние к указанным источникам. В целом ряде дел
он обосновал свое право ссылаться на права че-
ловека и основные свободы, используя для этого
два метода:
1) отсылка к конституционным традициям,
общим для всех государств-членов Европейских
сообществ.
В деле «Nold v. Commission» (1974) Суд Евро-
пейских сообществ указал, что основные права
составляют неотъемлемую часть общих принци-
пов права, соблюдение которых он гарантирует,
а также подчеркнул, что для обеспечения защи-
ты этих основных прав Суд должен опираться
на конституционные традиции, общие для всех
государств-членов Европейских сообществ [7].
Таким образом, он признал, что не может под-
держать меры, принятые Комиссией, которые яв-
ляются несовместимыми с основными правами,
признаваемыми и защищаемыми конституциями
государств-членов Сообществ. Логика Суда Ев-
ропейских сообществ в данном случае вполне
безупречна, - отмечает З. Алиев [3, с. 679], по-
скольку в тот период Суд исходил из того, что
правопорядок Сообществ не может быть в прин-
ципе несовместимым с конституционным поряд-
ком государств-членов.
Вместе с тем, в немалой степени более широ-
кому применению Судом принципа защиты прав
человека содействовало возникшее в 1970-е годы
между ним и Федеральным конституционным су-
дом ФРГ противостояние, – обращает внимание
М. Энтин [5, с. 32]. Обусловлено это было тем,
что право ЕС не содержало каких-либо собствен-
ных, особых стандартов прав человека. Оно за-
щищало стандарты, которые стали европейски-
ми вследствие того, что являются общими для
конституционных традиций государств-членов,
или, по крайней мере, воспринимаются право-
выми системами государств-членов. Общеевро-
пейский стандарт в области основных прав ча-
стично отличается от национального стандарта
и является более низким относительно него. Это
стало основанием для разработки правопримени-
тельной практики Конституционного Суда ФРГ,
которая называется «Solange Rechtsprechung»
(судопроизводство ориентируется на националь-
ный каталог основных прав до тех пор, пока не
будут созданы соответствующие нормы ЕС).
Так, в решении по делу «Solange I» (1974) пра-
вовая позиция Федерального конституционного
суда ФРГ сводилась к тому, что «…собственный
правопорядок, созданный благодаря образованию
137
Международное право и сравнительное правоведение
Европейского Сообщества, базируется на основ-
ных положениях национальных конституций,
которыми и узаконены границы действия право-
порядка ЕС. …Праву ЕС может быть предостав-
лен приоритет перед национальным конституци-
онным правом, если по содержанию закона об
одобрении договора о ЕС отсутствуют сомнения
в его соответствии конституции». То есть пози-
ция Федерального конституционного суда ФРГ
выводит правопорядок ЕС не из договора о ЕС, а
из «основных положений национальной консти-
туции». Кроме того, приоритет лишь может быть
предоставлен по усмотрению немецкого суда, а
не международного, – подчеркивает А. Клемин
[8]. К тому же этим решением Федеральный кон-
ституционный суд ФРГ оговорил за собой право
считать то или иное предписание ЕС «неприем-
лемым», а контроль за ним правомерным: «до
тех пор, пока (solange) интеграционный процесс
Сообщества не развился настолько, чтобы право
ЕС содержало сформулированный парламентом
каталог основных прав, который был бы адек-
ватным каталогу основных прав конституции, а
представление суда ФРГ в Федеральный Консти-
туционный суд в порядке контроля за соответ-
ствием норм права ЕС конституционному праву
страны допустимо и одобряется, если суд счита-
ет предписание права Европейского Сообщества
неприемлемым, поскольку оно коллидирует с
основными правами Основного закона». Также
в этом решении Федеральный суд ФРГ отметил,
что «статья 24 Основного закона не уполномочи-
вает на, собственно, передачу высших государ-
ственных полномочий, а лишь открывает нацио-
нальный правопорядок таким образом, чтобы
сохранялось исключительное верховенство ФРГ
и оставалось пространство для непосредствен-
ного действия и применения права из других ис-
точников во внутригосударственной сфере» [9].
С развитием интеграции точка зрения Феде-
рального конституционного суда ФРГ претерпе-
ла эволюцию, свидетельством которой являются
решения по делам «Vielleicht – Beschluss» (1979)
и Solange II (1986). Так, в решении «Vielleicht –
Beschluss» (1979 г.) в отличие от решения в деле
Solange I «сенат оставил открытым вопрос, мо-
гут ли и в какой степени, учитывая политиче-
ские и правовые изменения, произошедшие за
истекшее время в сфере ЕС, принципы решения
от 29 мая 1974 г. и далее претендовать на не-
ограниченное действие для будущих норм про-
изводного права», а также указал, что он готов,
в случае возможности, отказаться от оговорки в
отношении секундарного права, но, вместе с тем,
вновь подчеркнул свою прерогативу на контроль
за нормами первичного права ЕС, которая дости-
гается через германский согласительный закон
(Zustimmungsgesetz). В решении Solange II от
22 октября 1986 г. Федеральный конституцион-
ный суд ФРГ указывает: «поскольку (solanqe)
Европейские Сообщества, а именно европейский
суд гарантирует непоколебимость главного со-
держания основных прав, то Конституционный
суд ФРГ больше не будет осуществлять свою
юрисдикцию над применением производно-
го права ЕС», которое «больше не проверяется
на масштаб основных конституционных прав».
Кроме того, Федеральный конституционный суд
ФРГ, ссылаясь на конституционный принцип:
«никто не может быть изъят из ведения свое-
го законного судьи», закрепленный в ст. 101(1)
Основного закона, признал Суд ЕС «законным
судьей» в области защиты прав человека» [10].
2) ссылка на международные договоры,
которые являются обязательными для всех
государств-членов Сообществ.
В деле «Nold v. Commission» (1974) Суд Ев-
ропейских сообществ указал, что «точно так же,
как и конституционная традиция, международ-
ные соглашения о защите прав человека, в кото-
рых государства-члены участвуют или которые
они подписали, могут обеспечивать руководя-
щие принципы, которым необходимо следовать
в рамках права Сообщества». Действительно,
поскольку такие нормы международных догово-
ров являются для указанных государств обяза-
тельными в силу внутреннего права – Суд Евро-
пейских сообществ имеет право ссылаться на их
положения при рассмотрении споров граждан с
государствами-членами.
В последующем этот метод обоснования Су-
дом своего права ссылаться на права человека
и основные свободы был использован в деле
«Rutili» (1975): «…даже если различные пра-
ва, на которые ссылается истец, содержались в
нормах вторичного права Сообщества, Суд Ев-
ропейских сообществ, тем не менее, оценивает
эти нормы как специфические проявления более
общих норм - основных принципов права Со-
общества, которые могут быть выведены путем
толкования других международно-правовых ак-
тов» [11]. Кроме того, сославшись на ряд норм
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г., участниками которой являются
все государства-члены Сообщества, Суд отметил
связь между основными нормами права Сообще-
ства и правом Конвенции.
Практика Суда способствовала закреплению
принципа защиты прав человека в «мягком»
праве ЕС и первичном законодательстве. Так,
начиная с 1977 г., совместными усилиями инсти-
тутов ЕС был принят ряд международных актов,
№ 1 (25) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
138
в которых провозглашались отдельные права
и свободы личности, объявлялись неприемле-
мыми различные виды дискриминации и иные,
несовместимые с правами человека действия.
В частности, в 1977 и 1986 гг. были приняты со-
вместные декларации Европейского парламента,
Совета и Комиссии. В преамбуле Единого ев-
ропейского акта 1986 г. было сделано указание
на решимость государств-членов совместными
усилиями развивать демократию, опирающуюся
на основные права, признанные конституциями
и законами государств-членов, Европейской кон-
венцией о защите прав человека и основных сво-
бод и Европейской социальной хартией. В 1989 г.
с Декларацией основных прав и свобод, в которой
закреплялся перечень гражданско-политических
и социально-экономических прав, а также гаран-
тии прав и важнейшие принципы демократии и
правового положения личности, выступил Евро-
пейский парламент. В этом же году страны ЕС
приняли Хартию Сообщества об основных со-
циальных правах трудящихся, в которой закре-
плялось право на занятость и вознаграждение,
на груд, на улучшение условий жизни и труда,
социальную защиту и др. Оба документа имели
большое политическое значение. В дальнейшем
они были использованы в качестве авторитетных
источников при составлении Хартии основных
прав ЕС, - подчеркивает М. Энтин [5, с. 333].
В 1992 г. был учрежден Европейский Союз.
В ст. 6 Маастрихтского договора было включено
положение о том, что Союз основан на принци-
пе уважения прав человека и основных свобод.
Амстердамский Договор 1997 г. добавил ст. 6 к
Договору о ЕС, которая однозначно устанавлива-
ет, что ЕС основывается на принципах свободы,
демократии, равенства, уважения прав человека
и фундаментальных свобод, верховенстве права.
Амстердамский Договор определил уважение
прав человека как обязательное условие всту-
пления в ЕС. Кроме того, возможно приостанов-
ление членства государств-членов ЕС, которые
систематически нарушают это требование. За-
ключительный Акт Амстердамского договора
содержит Декларацию о физически неполно-
ценных лицах, демонстрируя готовность инсти-
тутов ЕС при разработке мер по сближению за-
конодательства государств-членов принимать во
внимание особые потребности этой категории
населения. Положения, содержащие указание на
соблюдение ЕС прав человека, были включены в
ст. 2 Договора о Европейском Союзе 2007 г.
В 2000 году была принята Хартия основ-
ных прав ЕС, что явилось крупным шагом на
пути дальнейшего нормативного признания
значимости проблемы защиты прав человека
в ЕС. Следующий шаг в юридической истории
нормативно-правового развития защиты прав
человека в ЕС был сделан в 2004 г., когда текст
Хартии основных прав ЕС был включен в каче-
стве второй части в договор о Конституции для
Европы. Неудача с принятием этого договора
отложила вопрос о придании обязательного ха-
рактера Хартии до лучших времен, – отмечает
З. Алиев. В Лиссабонском договоре этот вопрос
был решен, поэтому после вступления в силу в
2009 г. этого Договора положения Хартии ЕС,
согласно ст. 6 Договора о ЕС, приобрели такую
же юридическую силу, как и учредительные до-
говоры ЕС, а следовательно, они стали обяза-
тельными для государств-членов Союза. В ян-
варе 2008 г. Суд Европейских сообществ в одном
из своих решений сослался на целый ряд статей
Хартии, которые подчеркивают необходимость
обеспечения справедливого баланса между раз-
личными основными правами, защищаемыми в
коммунитарном правопорядке [3, с. 675-676].
Таким образом, проведенное исследование
позволяет сделать такие выводы.
1. Дополнительно обоснован субсидиарный
характер деятельности Европейского Союза при
осуществлении внутренней функции государства
по защите прав человека и основных свобод.
2. Выявлены этапы становлення принципа за-
щиты прав человека в Европейских сообществах
и Европейском Союзе:
1) 1951 - 1969 гг.: рассмотрение сферы защи-
ты прав человека как полностью не свойствен-
ной для правового порядка ЕС;
2) 1969 г. - 1986 гг.: разработка и применение
процедуры «оценочного сравнения правовых си-
стем», основанной на конституционных тради-
циях, содержащихся в конституционных актах
государств-участниц ЕС, с целью защиты прав
человека;
3) 1986 - 1992 гг.: закрепление в первич-
ном законодательстве ЕС норм, обязывающих
государства-членов и институты ЕС соблюдать
основные права, признанные конституциями и
законами государств-членов, Европейской кон-
венцией о защите прав человека и основных сво-
бод и Европейской социальной хартией;
4) 1992 г. - настоящее время: принцип уваже-
ния фундаментальных прав человека – основной
принцип права ЕС.
|